Вопрос-ответ

Напишите нам интересующий Вас вопрос!

Ваше имя*
Телефон*
Ваш E-mail*
Регион
Вопрос*
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*
Имя: Унгурян Дан
Вопрос клиента:

Общий порядок получения гражданства в РФ ?

Ответ юриста развернуть полностью

Приобретение российского гражданства представляет собой особую  процедуру, строго регламентированную Конституцией России, федеральными  законами, а также целым рядом подзаконных актов.  Первый этап в процедуре приобретения гражданства РФ - разрешение  на временное проживание на территории Российской Федерации, выдаваемое  сроком на 3 года, но иностранный гражданин имеет право подать документы на  гражданство без срока проживания, указанного в разрешении на временное  проживание, а непосредственно после его получения.  В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О правовом положении  иностранных граждан в Российской Федерации», разрешение на временное  проживание является подтверждением права иностранного гражданина или  лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до  получения вида на жительство. Разрешение на временное проживание  оформляется в виде отметки в документе, удостоверяющем личность  иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа  установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без  гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность.  Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному  гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством Российской  Федерации.  Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное  проживание ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации по  предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов  Российской Федерации с учетом демографической ситуации в  соответствующем субъекте Российской Федерации и возможностей данного  субъекта по обустройству иностранных граждан.  Без учета утвержденной Правительством России квоты разрешение на  временное проживание может быть выдано иностранному гражданину (в  соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона «О правовом положении  иностранных граждан в Российской Федерации»):  родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в  гражданстве СССР или родившемуся на территории Российской Федерации;  признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или  дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации;  имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в  4  гражданстве Российской Федерации;  состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим  место жительства в Российской Федерации;  осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере,  установленном Правительством Российской Федерации;  поступившему на военную службу, на срок его военной службы;  являющемуся участником Государажданин (лицо без гражданства)  представляет 4 фотографии размером 35 х 45 мм и следующие документы:  а) документы, удостоверяющие личность и гражданство;  б) документ, выданный полномочным органом государства постоянного  проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя;  в) вид на жительство или иной документ, выданный полномочным  органом иностранного государства, который подтверждает проживание  иностранного гражданина вне государства его гражданской принадлежности;  д) свидетельство о браке;  е) свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий  личность ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт - при его  наличии);  ж) документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18  лет на переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись ребенка на  документе должна быть заверена нотариусом;  з) сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-  инфекции;  и) документ, выданный полномочным органом иностранного государства  или полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации,  подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не  страдает ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют  опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым  Правительством Российской Федерации.  Лица, имеющие хотя бы одно из оснований, предусмотренных пунктом 3  статьи 6 Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в  Российской Федерации”, помимо вышеуказанных документов, представляют:  а) лицо, родившееся на территории РСФСР и состоявшее в прошлом в  гражданстве СССР или родившееся на территории Российской Федерации, -  свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР или Российской  Федерации органом записи актов гражданского состояния. В случае отсутствия  указанного свидетельства документом, подтверждающим рождение на  территории РСФСР и состояние в прошлом в гражданстве СССР, является  паспорт гражданина СССР образца 1974 года;  б) лицо, признанное нетрудоспособным, имеющее дееспособных сына  5  или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации и постоянно  проживающих на территории Российской Федерации, - свидетельство о  рождении и паспорт сына или дочери, а также справку, выданную  полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации или  компетентным органом иностранного государства, подтверждающую  нетрудоспособность заявителя;  в) лицо, имеющее хотя бы одного нетрудоспособного родителя,  состоящего в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающего  на территории Российской Федерации, - свидетельство о рождении и паспорт  нетрудоспособного родителя, а также справку, выданную полномочным  учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждающую  нетрудоспособность родителя;  г) лицо, состоящее в браке с гражданином Российской Федерации,  имеющим место жительства в Российской Федерации, - свидетельство о браке  и паспорт супруга. При проживании совместно с заявителем детей,  являющихся иностранными гражданами (лицами без гражданства), -  документы, подтверждающие родство или факт усыновления (удочерения), а  также совместное проживание;  д) лицо, осуществившее инвестиции в Российской Федерации, - письмо  руководителя организации, привлекшей инвестиции, в территориальный орган  Федеральной миграционной службы об осуществлении данным лицом  инвестиций в размере, установленном Правительством Российской Федерации.  При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий  родственные отношения доказываются соответствующими дополнительно  представляемыми документами.  Если прилагаемые к заявлению документы составлены на иностранном  языке, представляется их нотариально заверенный перевод на русский язык.  Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в  порядке, не требующем получения визы, обязан представить в  территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере  миграции, принявший его заявление о выдаче ему разрешения на временное  проживание:  1) документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания  наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность  для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством  Российской Федерации, а также сертификат об отсутствии у него заболевания,  вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), - в течение  тридцати суток со дня подачи им заявления о выдаче ему разрешения на  временное проживание;  2) свидетельство (уведомление) о постановке данного иностранного  гражданина на учет в налоговом органе - в течение одного года со дня его  въезда в Российскую Федерацию.  6  Иностранный гражданин, имеющий хотя бы одно из оснований,  предусмотренных п. 3, ст. 6 Федерального закона “О правовом положении  иностранных граждан в Российской Федерации”, помимо указанных  документов, представляет:  а) родившийся на территории РСФСР и состоявший в прошлом в  гражданстве СССР или родившийся на территории Российской Федерации -  свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР или РФ органом  ЗАГС. В случае отсутствия указанного свидетельства документом,  подтверждающим рождение на территории РСФСР и состояние в прошлом в  гражданстве СССР, является паспорт гражданина СССР образца 1974 г., в  который внесены соответствующие записи;  б) признанный нетрудоспособным, имеющий дееспособных сына или  дочь, состоящих в гражданстве РФ и постоянно проживающих на территории  РФ, - свидетельство о рождении и паспорт сына или дочери, а также справку,  выданную полномочным учреждением здравоохранения РФ или компетентным  органом иностранного государства, подтверждающую нетрудоспособность  заявителя (например: справку об инвалидности, выданную учреждением  государственной службы медико-социальной экспертизы либо компетентным  органом иностранного государства, пенсионное удостоверение);  в) имеющий хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в  гражданстве РФ и постоянно проживающего на территории РФ, -  свидетельство о рождении и паспорт нетрудоспособного родителя, а также  справку, выданную полномочным учреждением здравоохранения РФ,  подтверждающую нетрудоспособность родителя (например: справку об  инвалидности, выданную учреждением государственной службы медико-  социальной экспертизы, пенсионное удостоверение).  г) состоящий в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим  место жительства на территории Российской Федерации, - свидетельство о  браке и паспорт супруга. При проживании совместно с заявителем детей,  являющихся иностранными гражданами, - документы, подтверждающие  родство или факт усыновления (удочерения), а также совместное проживание.  При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий  родственные отношения доказываются соответствующими, дополнительно  представляемыми документами.  Документ, подтверждающий наличие жилого помещения по  предполагаемому месту жительства на основаниях предусмотренных  законодательством Российской Федерации, или согласие граждан Российской  Федерации, достигших совершеннолетнего возраста и зарегистрированных по  месту жительства на территории Российской Федерации, предоставить им для  временного проживания жилое помещение (свидетельство о собственности,  выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета).  Срок действия разрешения на временное проживание составляет три  7  года.  После получения разрешения на временное проживание в документе,  удостоверяющем личность иностранного гражданина, ставится штамп о  разрешении на временное проживание, и отметка о временной регистрации  сроком на 1 год по адресу, указанному в заявлении (предполагаемый адрес  временного проживания).  Вторым этапом приобретения гражданства РФ, будет являться  получение вида на жительство в РФ, который регламентируется нормами  Постановления Правительства РФ № 794 от 1 ноября 2002 года «Об  утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без  гражданства вида на жительство».  Иностранный гражданин (лицо без гражданства), достигший 18-летнего  возраста и проживший на территории Российской Федерации не менее одного  года на основании разрешения на временное проживание, может получить вид  на жительство.  Вид на жительство выдается иностранному гражданину (лицу без  гражданства) территориальным органом Федеральной миграционной  службы по месту проживания на основании письменного заявления,  поданного в территориальный орган Федеральной миграционной службы  лично дееспособным иностранным гражданином (лицом без гражданства) не  позднее чем за 6 месяцев до истечения срока его временного проживания в  Российской Федерации.  Заявление составляется в 2 экземплярах на бланке, форма которого  устанавливается Федеральной миграционной службой.  При подаче заявления иностранный гражданин (лицо без гражданства)  представляет 4 фотографии размером 35 x 45 мм и следующие документы:  а) документы, удостоверяющие его личность и гражданство;  б) оформленное в установленном порядке разрешение на временное  проживание;  в) документ, подтверждающий наличие у заявителя средств,  обеспечивающих ему и членам его семьи при проживании в Российской  Федерации прожиточный минимум, или документ, подтверждающий его  нетрудоспособность (справка о доходах физического лица, декларация о  доходах с отметкой налогового органа, справка с места работы, трудовая  книжка, пенсионное удостоверение, справка органа социальной защиты о  получении пособий, подтверждение получения алиментов, справка о наличии  вклада в кредитном учреждении с указанием номера счета, свидетельство о  праве на наследство, справка о доходах лица, на иждивении которого находится  заявитель, иной документ, подтверждающий получение доходов от не  запрещенной законом деятельности или нетрудоспособность);  г) свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий  8  личность ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт - при его  наличии);  д) согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на проживание в  Российской Федерации. Подпись ребенка на заявлении должна быть заверена  нотариусом;  е) документ, подтверждающий наличие индивидуального жилья, жилого  помещения по месту проживания на основаниях, предусмотренных  законодательством Российской Федерации;  ж) сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-  инфекции;  з) документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения  Российской Федерации, свидетельствующий о том, что заявитель (члены его  семьи) не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных  заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,  предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством Российской  Федерации.  Лица, получившие разрешения на временное проживание по основаниям,  предусмотренным подпунктами 2, 3 и 4 пункта 3 статьи 6 Закона “О  гражданстве РФ”, помимо вышеперечисленных документов, представляют:  а) лицо, признанное нетрудоспособным, имеющее дееспособных сына  или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации и постоянно  проживающих на территории Российской Федерации, - свидетельство о  рождении и паспорт сына или дочери, а также справку, выданную  полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации,  подтверждающую нетрудоспособность заявителя;  б) лицо, имеющее хотя бы одного нетрудоспособного родителя,  состоящего в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающего  на территории Российской Федерации, - свидетельство о рождении и паспорт  нетрудоспособного родителя, а также справку, выданную полномочным  учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждающую  нетрудоспособность родителя;  в) лицо, состоящее в браке с гражданином Российской Федерации,  постоянно проживающим на территории Российской Федерации, -  свидетельство о браке и паспорт супруга (супруги), имеющего (имеющей)  гражданство Российской Федерации.  При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий  родственные отношения доказываются соответствующими дополнительно  представляемыми документами.  Если прилагаемые к заявлению документы составлены на иностранном  языке, представляется их нотариально заверенный перевод на русский язык.  Заявление не принимается к рассмотрению, если предъявляемый при его  9  подаче документ, удостоверяющий личность, имеет срок действия менее 6  месяцев.  Вид на жительство выдается иностранному гражданину на срок действия  документа, удостоверяющего его личность, но не более чем на 5 лет. Вид на  жительство лицу без гражданства выдается на 5 лет.  Третьим этапом в приобретении гражданства РФ будет являться  непосредственно само получение гражданства РФ.  Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации (далее  именуется - заявление) и документы, необходимые для приобретения или  прекращения гражданства Российской Федерации, подаются по месту  жительства заявителя:  лицом, проживающим на территории Российской Федерации, - в  территориальный орган Федеральной миграционной службы;  лицом, проживающим за пределами Российской Федерации и не  имеющим места жительства на территории Российской Федерации, - в  дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской  Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации.  Заявление об изменении гражданства составляется в двух экземплярах  (каждый на бланке) по форме, соответствующей конкретным основаниям  приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации.  Бланк заявления заполняется от руки или с использованием технических  средств (пишущих машинок, компьютеров). При заполнении бланка заявления  не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также внесение  исправлений. Ответы на содержащиеся в бланке заявления вопросы должны  быть исчерпывающими. Текст заявления, выполненный от руки, должен быть  разборчивым.  При подаче заявления заявитель предъявляет должностному лицу  полномочного органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации  (далее именуется - должностное лицо), документы, удостоверяющие его  личность, гражданство либо отсутствие гражданства, а также документы,  подтверждающие место жительства заявителя. Предъявления документов,  удостоверяющих гражданство заявителя и подтверждающих его место  жительства, не требуется, если эти сведения содержатся в документе,  удостоверяющем личность заявителя.  В случае изменения заявителем своей фамилии, имени или отчества в  полномочный орган, ведающий делами о гражданстве Российской Федерации  (далее именуется - полномочный орган), представляется документ,  свидетельствующий о перемене фамилии, имени или отчества.  Вместе с заявлением представляются документы (в одном экземпляре),  подтверждающие наличие установленных Федеральным законом оснований и  соблюдение условий приобретения или прекращения гражданства Российской  10  Федерации, три фотографии заявителя либо лица, в отношении которого  подается заявление (размером 3 x 4 сантиметра), а также квитанция об оплате  государственной пошлины или консульского сбора.  В случае представления заявителем копий других необходимых  документов они должны быть удостоверены в соответствии с  законодательством Российской Федерации о нотариате.  Заявление составляется на русском языке. Все представляемые вместе с  заявлением документы, выполненные не на русском языке, подлежат переводу  на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика  должна быть удостоверена нотариальной записью.  Документы, выданные компетентным органом иностранного государства,  для признания их действительными в Российской Федерации должны быть  легализованы либо на них должен быть проставлен апостиль, если иное не  предусмотрено международным договором Российской Федерации.  Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке.  Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18  лет и обладающие дееспособностью, могут быть приняты в гражданство  Российской Федерации в общем порядке на основании статьи 13 Федерального  закона.  При приеме в гражданство Российской Федерации на основании части  первой статьи 13 Федерального закона вместе с заявлением представляются:   вид на жительство. Представление вида на жительство не требуется  от лиц, имеющих статус беженца на территории Российской Федерации. Для  лиц, прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 г. и не имеющих  вида на жительство, срок проживания на территории Российской Федерации  исчисляется со дня регистрации по месту жительства на территории  Российской Федерации и подтверждается паспортом гражданина СССР образца  1974 года с отметкой о дате регистрации или свидетельством о регистрации по  месту жительства на территории Российской Федерации, выданным к  документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина, с пометкой  о дате выдачи;   один из документов, подтверждающих наличие законного  источника средств к существованию (справка о доходах физического лица,  декларация по налогам на доходы физических лиц с отметкой налогового  органа, справка с места работы, трудовая книжка, пенсионное удостоверение,  справка органа социальной защиты о получении пособия, подтверждение  получения алиментов, справка о наличии вклада в кредитном учреждении с  указанием номера счета, свидетельство о праве на наследство, справка о  доходах лица, на иждивении которого находится заявитель, либо иной  документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом  деятельности);  11   документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от  имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от иного  гражданства, которым является соответствующий документ дипломатического  представительства или консульского учреждения иностранного государства в  Российской Федерации либо копия обращения заявителя в это  дипломатическое представительство или консульское учреждение об отказе от  имеющегося иного гражданства с нотариально заверенной подписью  заявителя. В случае направления обращения в дипломатическое  представительство или консульское учреждение по почте представляется также  квитанция о заказном почтовом отправлении. Представление документа об  отказе от имеющегося иного гражданства не требуется, если заявитель состоит  в гражданстве государства, с которым существует международный договор  Российской Федерации, предусматривающий возможность сохранения  имеющегося иного гражданства при приобретении гражданства Российской  Федерации. Представление указанного документа не требуется также от лиц,  которым предоставлено политическое убежище на территории Российской  Федерации, и лиц, имеющих статус беженца на территории Российской  Федерации.  Заявитель также представляет документ, подтверждающий его владение  русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной  форме в условиях языковой среды. Владение русским языком на указанном  уровне подтверждается одним из следующих документов:  документом государственного образца о получении образования (не ниже  основного общего образования), выданным образовательным учреждением  (организацией):  до 1 сентября 1991 г. - на территории государства, входившего в состав  СССР;  после 1 сентября 1991 г. - на территории Российской Федерации;  сертификатом о прохождении государственного тестирования по  русскому языку (в объеме не ниже базового уровня общего владения русским  языком), выданным образовательным учреждением (организацией) на  территории Российской Федерации или за рубежом, которому (которой)  Министерством образования и науки Российской Федерации разрешено  проведение государственного тестирования граждан зарубежных стран по  русскому языку как иностранному языку. Форма сертификата и порядок его  выдачи утверждаются Министерством образования и науки Российской  Федерации;  документом об образовании, выданным на территории иностранного  государства и имеющим в приложении запись об изучении курса русского  языка, с нотариально удостоверенным переводом и свидетельством об  эквивалентности документа об образовании.  От представления документов, подтверждающих владение русским  12  языком, освобождаются:  мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины, достигшие возраста 60  лет;  недееспособные лица;  инвалиды I группы.  Заявитель, являющийся участником Государственной программы по  оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию  соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом  Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по  оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию  соотечественников, проживающих за рубежом" (далее - Государственная  программа), также представляет выданное в установленном порядке  свидетельство участника Государственной программы.  Члены семьи такого заявителя, переселяющиеся совместно с ним на  постоянное место жительства в Российскую Федерацию, также представляют  копии свидетельства участника Государственной программы.ственной  программы по оказанию содействия добровольному переселению в  Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и  членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую  Федерацию;  в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.  Иностранный гражданин (лицо без гражданства), достигший 18-летнего  возраста, может получить разрешение на временное проживание, которое  выдается в пределах квоты, ежегодно утверждаемой Правительством  Российской Федерации (далее именуется - квота), или без учета квоты в  соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона «О правовом  положении иностранных граждан в Российской Федерации».  Разрешение на временное проживание выдается иностранному  гражданину (лицу без гражданства) территориальным органом Федеральной  миграционной службы по предполагаемому месту проживания.  Заявление о выдаче разрешения на временное проживание (далее  именуется - заявление) подает лично иностранный гражданин (лицо без  гражданства):  - в случае нахождения на законном основании на территории Российской  Федерации - в территориальный орган Федеральной миграционной службы;  - в случае нахождения в государстве своего постоянного проживания - в  дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской  Федерации.  Заявление составляется в 2 экземплярах на бланке, форма которого  устанавливается Федеральной миграционной службой.  Бланк заявления заполняется разборчиво от руки или с использованием  13  технических средств (пишущей машины, компьютера), на русском языке. При  заполнении бланка не допускается использование сокращений слов и  аббревиатур. Ответы на содержащиеся в бланке заявления вопросы должны  быть исчерпывающими.  При подаче заявления иностранный гражданин (лицо без гражданства)  представляет 4 фотографии размером 35 х 45 мм и следующие документы:  а) документы, удостоверяющие личность и гражданство;  б) документ, выданный полномочным органом государства постоянного  проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя;  в) вид на жительство или иной документ, выданный полномочным  органом иностранного государства, который подтверждает проживание  иностранного гражданина вне государства его гражданской принадлежности;  д) свидетельство о браке;  е) свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий  личность ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт - при его  наличии);  ж) документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18  лет на переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись ребенка на  документе должна быть заверена нотариусом;  з) сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-  инфекции;  и) документ, выданный полномочным органом иностранного государства  или полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации,  подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не  страдает ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют  опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым  Правительством Российской Федерации.  Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в  порядке, не требующем получения визы, обязан представить в  территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере  миграции, принявший его заявление о выдаче ему разрешения на временное  проживание:  1) документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания  наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность  для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством  Российской Федерации, а также сертификат об отсутствии у него заболевания,  вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), - в течение  тридцати суток со дня подачи им заявления о выдаче ему разрешения на  временное проживание;  2) свидетельство (уведомление) о постановке данного иностранного  гражданина на учет в налоговом органе - в течение одного года со дня его  14  въезда в Российскую Федерацию.  Иностранный гражданин, имеющий хотя бы одно из оснований,  предусмотренных п. 3, ст. 6 Федерального закона «О правовом положении  иностранных граждан в Российской Федерации», помимо указанных  документов, представляет:  а) родившийся на территории РСФСР и состоявший в прошлом в  гражданстве СССР или родившийся на территории Российской Федерации -  свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР или РФ органом  ЗАГС. В случае отсутствия указанного свидетельства документом,  подтверждающим рождение на территории РСФСР и состояние в прошлом в  гражданстве СССР, является паспорт гражданина СССР образца 1974 г., в  который внесены соответствующие записи;  б) признанный нетрудоспособным, имеющий дееспособных сына или  дочь, состоящих в гражданстве РФ и постоянно проживающих на территории  РФ, - свидетельство о рождении и паспорт сына или дочери, а также справку,  выданную полномочным учреждением здравоохранения РФ или компетентным  органом иностранного государства, подтверждающую нетрудоспособность  заявителя (например: справку об инвалидности, выданную учреждением  государственной службы медико-социальной экспертизы либо компетентным  органом иностранного государства, пенсионное удостоверение);  в) имеющий хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в  гражданстве РФ и постоянно проживающего на территории РФ, -  свидетельство о рождении и паспорт нетрудоспособного родителя, а также  справку, выданную полномочным учреждением здравоохранения РФ,  подтверждающую нетрудоспособность родителя (например: справку об  инвалидности, выданную учреждением государственной службы медико-  социальной экспертизы, пенсионное удостоверение).  г) состоящий в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим  место жительства на территории Российской Федерации, - свидетельство о  браке и паспорт супруга. При проживании совместно с заявителем детей,  являющихся иностранными гражданами, - документы, подтверждающие  родство или факт усыновления (удочерения), а также совместное проживание.  При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий  родственные отношения доказываются соответствующими, дополнительно  представляемыми документами.  Документ, подтверждающий наличие жилого помещения по  предполагаемому месту жительства на основаниях предусмотренных  законодательством Российской Федерации, или согласие граждан Российской  Федерации, достигших совершеннолетнего возраста и зарегистрированных по  месту жительства на территории Российской Федерации, предоставить им для  временного проживания жилое помещение (свидетельство о собственности,  выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета).  15  Срок действия разрешения на временное проживание составляет три  года.  После получения разрешения на временное проживание в документе,  удостоверяющем личность иностранного гражданина, ставится штамп о  разрешении на временное проживание, и отметка о временной регистрации  сроком на 1 год по адресу, указанному в заявлении (предполагаемый адрес  временного проживания).  При подаче заявления иностранный гражданин (лицо без гражданства)  представляет 4 фотографии размером 35 х 45 мм и следующие документы:  а) документы, удостоверяющие личность и гражданство;  б) документ, выданный полномочным органом государства постоянного  проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя;  в) вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом  иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного  гражданина вне государства его гражданской принадлежности;  д) свидетельство о браке;  е) свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий  личность ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт - при его  наличии);  ж) документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет  на переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись ребенка на  документе должна быть заверена нотариусом;  з) сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-  инфекции;  и) документ, выданный полномочным органом иностранного государства  или полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации,  подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не  страдает ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют  опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым  Правительством Российской Федерации.  Лица, имеющие хотя бы одно из оснований, предусмотренных пунктом 3  статьи 6 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в  Российской Федерации», помимо вышеуказанных документов, представляют:  а) лицо, родившееся на территории РСФСР и состоявшее в прошлом в  16  гражданстве СССР или родившееся на территории Российской Федерации, -  свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР или Российской  Федерации органом записи актов гражданского состояния. В случае отсутствия  указанного свидетельства документом, подтверждающим рождение на  территории РСФСР и состояние в прошлом в гражданстве СССР, является  паспорт гражданина СССР образца 1974 года;  б) лицо, признанное нетрудоспособным, имеющее дееспособных сына или  дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации и постоянно  проживающих на территории Российской Федерации, - свидетельство о  рождении и паспорт сына или дочери, а также справку, выданную полномочным  учреждением здравоохранения Российской Федерации или компетентным  органом иностранного государства, подтверждающую нетрудоспособность  заявителя;  в) лицо, имеющее хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего  в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающего на  территории Российской Федерации, - свидетельство о рождении и паспорт  нетрудоспособного родителя, а также справку, выданную полномочным  учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждающую  нетрудоспособность родителя;  г) лицо, состоящее в браке с гражданином Российской Федерации,  имеющим место жительства в Российской Федерации, - свидетельство о браке и  паспорт супруга. При проживании совместно с заявителем детей, являющихся  иностранными гражданами (лицами без гражданства), - документы,  подтверждающие родство или факт усыновления (удочерения), а также  совместное проживание;  д) лицо, осуществившее инвестиции в Российской Федерации, - письмо  руководителя организации, привлекшей инвестиции, в территориальный орган  Федеральной миграционной службы об осуществлении данным лицом  инвестиций в размере, установленном Правительством Российской Федерации.  При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий  родственные отношения доказываются соответствующими дополнительно  представляемыми документами.  Если прилагаемые к заявлению документы составлены на иностранном  языке, представляется их нотариально заверенный перевод на русский язык.  Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке,  не требующем получения визы, обязан представить в территориальный орган  федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, принявший его  17  заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание:  1) документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания  наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность  для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством  Российской Федерации, а также сертификат об отсутствии у него заболевания,  вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), - в течение  тридцати суток со дня подачи им заявления о выдаче ему разрешения на  временное проживание;  2) свидетельство (уведомление) о постановке данного иностранного  гражданина на учет в налоговом органе - в течение одного года со дня его  въезда в Российскую Федерацию.  Иностранный гражданин, имеющий хотя бы одно из оснований,  предусмотренных п. 3, ст. 6 Федерального закона “О правовом положении  иностранных граждан в Российской Федерации”, помимо указанных  документов, представляет:  а) родившийся на территории РСФСР и состоявший в прошлом в  гражданстве СССР или родившийся на территории Российской Федерации -  свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР или РФ органом  ЗАГС. В случае отсутствия указанного свидетельства документом,  подтверждающим рождение на территории РСФСР и состояние в прошлом в  гражданстве СССР, является паспорт гражданина СССР образца 1974 г., в  который внесены соответствующие записи;  б) признанный нетрудоспособным, имеющий дееспособных сына или  дочь, состоящих в гражданстве РФ и постоянно проживающих на территории  РФ, - свидетельство о рождении и паспорт сына или дочери, а также справку,  выданную полномочным учреждением здравоохранения РФ или компетентным  органом иностранного государства, подтверждающую нетрудоспособность  заявителя (например: справку об инвалидности, выданную учреждением  государственной службы медико-социальной экспертизы либо компетентным  органом иностранного государства, пенсионное удостоверение);  в) имеющий хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в  гражданстве РФ и постоянно проживающего на территории РФ, - свидетельство  о рождении и паспорт нетрудоспособного родителя, а также справку, выданную  полномочным учреждением здравоохранения РФ, подтверждающую  нетрудоспособность родителя (например: справку об инвалидности, выданную  учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы,  пенсионное удостоверение).  г) состоящий в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим  место жительства на территории Российской Федерации, - свидетельство о  браке и паспорт супруга. При проживании совместно с заявителем детей,  18  являющихся иностранными гражданами, - документы, подтверждающие  родство или факт усыновления (удочерения), а также совместное проживание.  При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий  родственные отношения доказываются соответствующими, дополнительно  представляемыми документами.  Документ, подтверждающий наличие жилого помещения по  предполагаемому месту жительства на основаниях предусмотренных  законодательством Российской Федерации, или согласие граждан Российской  Федерации, достигших совершеннолетнего возраста и зарегистрированных по  месту жительства на территории Российской Федерации, предоставить им для  временного проживания жилое помещение (свидетельство о собственности,  выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета).  Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года.  После получения разрешения на временное проживание в документе,  удостоверяющем личность иностранного гражданина, ставится штамп о  разрешении на временное проживание, и отметка о временной регистрации  сроком на 1 год по адресу, указанному в заявлении (предполагаемый адрес  временного проживания).  В соответствии с положениями пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального  закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг» с 1 октября 2011  года ФМС России при оказании государственных услуг не в праве требовать  от заявителя представления документов и информации, которые находятся в  распоряжении органов предоставляющих государственные услуги, иных  государственных органов.  Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в  органы, предоставляющие государственные услуги, и органы,  предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.  Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами,  определяющими порядок предоставления государственных и муниципальных  услуг, положения пункта 2 части 1 настоящей статьи не распространяются на  следующие документы:  1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской  Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие  личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на  жительство и удостоверение беженца;  2) документы воинского учета;  3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского  состояния;  19  4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по  месту пребывания;  5) документы, подтверждающие предоставление лицу специального права  на управление транспортным средством соответствующего вида;  6) документы, подтверждающие прохождение государственного  технического осмотра (освидетельствования) транспортного средства  соответствующего вида;  7) документы на транспортное средство и его составные части, в том  числе регистрационные документы;  8) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке  гражданина;  9) документы о соответствующих образовании и (или) профессиональной  квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и документы, связанные с  прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими  образовательную деятельность;  10) справки, заключения и иные документы, выдаваемые медицинскими  организациями, осуществляющими медицинскую деятельность и входящими в  государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;  11) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие  архивные документы в соответствии с законодательством об архивном деле в  Российской Федерации, переданные на постоянное хранение в государственные  или муниципальные архивы;  12) решения, приговоры, определения и постановления судов общей  юрисдикции и арбитражных судов;  13) учредительные документы юридического лица;  14) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и  попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об  опеке и попечительстве;  15) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права  на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на  недвижимое имущество и сделок с ним;  16) документы, выдаваемые федеральными государственными  учреждениями медико-социальной экспертизы;  17) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на  получение социальной поддержки;  18) документы о государственных и ведомственных наградах,  государственных премиях и знаках отличия.  При не предоставлении заявителем документа, являющегося основанием  для вселения (свидетельство о государственной регистрации права), решение о  регистрации гражданина по месту жительства принимается не позднее восьми  рабочих дней со дня подачи им заявления о регистрации по месту жительства и  документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством  Российской Федерации.

Имя: Георг Валерьевич
Вопрос клиента:

Порядок оказания медицинской помощи на территории РФ иностранному гражданину?

Ответ юриста развернуть полностью

Согласно Постановления Правительства РФ от 01.09.2005 N 546 «Об  утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам  на территории Российской Федерации» Утверждены Правила оказания  медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской  Федерации.  Настоящие Правила определяют порядок оказания медицинской помощи  иностранным гражданам на территории Российской Федерации.  Медицинская помощь иностранным гражданам, временно пребывающим  (временно проживающим) или постоянно проживающим в Российской  Федерации, оказывается лечебно-профилактическими организациями  независимо от их организационно-правовой формы.  Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается  бесплатно и безотлагательно.  Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается  лечебно-профилактическими учреждениями государственной и муниципальной  системы здравоохранения, а также медицинскими работниками или лицами,  обязанными оказывать первую помощь по закону или специальному правилу, в  случае возникновения состояний, представляющих непосредственную угрозу  их жизни или требующих срочного медицинского вмешательства (последствия  несчастных случаев, травм, отравлений).  После выхода из указанных состояний иностранным гражданам может  быть оказана плановая медицинская помощь.  Плановая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается на  платной основе.  Плановая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается в  случае нарушения здоровья, не представляющего непосредственной угрозы их  жизни, в соответствии с договором на предоставление платных медицинских  услуг либо договором добровольного и (или) обязательного медицинского  страхования.  Плановая медицинская помощь оказывается при условии предоставления  иностранными гражданами необходимой медицинской документации (выписки  из истории болезни, данные клинических, рентгенологических, лабораторных и  других исследований), гарантийного обязательства по оплате фактической  стоимости медицинской помощи и предоплаты лечения в предполагаемом  объеме.  После завершения лечения иностранных граждан в их адрес или адрес  юридических либо физических лиц, представляющих интересы иностранных  граждан, по согласованию с указанными гражданами направляется выписка из  истории болезни с указанием сроков пребывания в стационаре, а также  81  проведенных диагностических и лечебных манипуляций.  Официальным языком для заполнения медицинской документации,  направляемой из Российской Федерации в другое государство, является русский  язык.  Счет за фактически оказанную медицинскую помощь в течение 10 дней  после окончания лечения направляется лечебно-профилактической  организацией в адрес иностранных граждан или юридических либо физических  лиц, представляющих интересы иностранных граждан.  Споры, связанные с оказанием медицинской помощи или  несвоевременной оплатой счетов за оказанную медицинскую помощь,  рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  В случае если международным договором Российской Федерации  установлен иной порядок оказания медицинской помощи иностранным  гражданам, применяются правила международного договора.  Вывод: Таким образом Вы как иностранный гражданин имеете право  на бесплатную скорую медицинскую помощь, а так же на услуги лечебно-  профилактическими учреждениями государственной и муниципальной  системы здравоохранения в случае возникновения состояний,  представляющих непосредственную угрозу их жизни или требующих  срочного медицинского вмешательства (последствия несчастных случаев,  травм, отравлений). В остальных случаях иностранным гражданам  медицинское обслуживание оказывается на платной основе.

Имя: Черных Марина Николаевна
Регион: Москва
Вопрос клиента:

Не могли бы вы объяснить какие существуют льготы и пособия, в связи со статусом матери одиночки?

Ответ юриста развернуть полностью

Если в обществе матерью-одиночкой принято считать женщину, которая

воспитывает ребенка (или нескольких детей) одна, то законодатели на этот счет

имеют свою позицию. Итак, согласно действующему законодательству, мать-

одиночка – это женщина, родившая ребенка вне брака (либо после 300 дней

после расторжения брака), и если надлежащим образом не установлено, кто

отец ребенка (добровольно либо в судебном порядке). Если ребенок рожден в

браке, либо с момента расторжения брака не прошло 300 дней, но экс-супруг

оспорил отцовство и есть соответствующее решение суда, удостоверяющее, что

мужчина не является отцом, то и в этом случае женщина считается матерью-

одиночкой.

Этот статус также приобретает женщина, не вступавшая в брак и

усыновившая/удочерившая ребенка. В остальных случаях юридический статус

«мать-одиночка» женщине не присваивается, а значит, она не пользуется

льготами и выплатами. И как это ни странно, но вдова тоже не считается

матерью-одиночкой, хотя в этом случае семье назначается пособие в связи с

потерей одного кормильца. Если отца ребенка лишили родительских прав, то и

в этом случае мать не считается одинокой, а отец, лишенный прав по-прежнему

обязан платить алименты.

Проще говоря, мать не считается одинокой, если у ребенка есть

официальный отец, причем не важно, жив он или нет. Таким образом, в

свидетельстве о рождении ребенка в графе «Отец» должно быть пусто, либо же

эта графа заполняется неофициальными данными с уточнением «записано со

слов матери».

Исходя из этого, к одиноким матерям можно отнести женщин:

- родивших и воспитывающих детей вне брака;

- разведенных или вдов, которые имеют детей, родившихся не от мужа до или

после расторжения брака или смерти мужа, при условии, что в свидетельстве о

рождении ребенка отсутствует запись об отце либо запись сделана по указанию

матери;

- которые усыновили (удочерили) ребенка, не находясь в браке.

Не признаются одинокими матерями женщины, в одиночку

воспитывающие детей от бывшего мужа (даже если они по каким-то причинам

не получают алиментов), а также женщины, не состоящие в браке и

воспитывающие ребенка, отцовство которого установлено в судебном порядке

или признано добровольно.

Однако можно считаться одинокой матерью и после вступления в брак.

Если в свидетельстве о рождении ребёнка в графе «отец» стоит прочерк или

отец записан со слов матери, и затем она вышла замуж, то статус матери

одиночки по отношению к своему ребенку она не теряет. Ежемесячное пособие

матери-одиночке по уходу за ребенком выплачивается в повышенном размере.

Однако, если супруг, после регистрации брака усыновит (удочерит) ребёнка, то

женщина потеряет право на получение дополнительных льгот как мать-

одиночка.

Стоит ли ставить прочерк в графе «Отцовство»

Во всем есть свои преимущества и недостатки, оба варианта начертания

одинокого материнства несут в себе массу различий. Работники ЗАГСа порой

рекомендуют одиноким матерям не вписывать в свидетельство о рождении

отца, а просто поставить прочерк. И они совершенно правы, ведь в дальнейшем

это может освободить вас от ряда бюрократических сложностей.

Ни для кого не секрет, что для выезда матери с ребенком за границу

требуется нотариально заверенное разрешение отца. В случае, если место папы

в свидетельстве о рождении вакантно, матери не потребуется доказывать

таможенникам, что вписанный с ее слов папа юридически ненастоящий.

В законодательстве предусмотрено огромное количество ситуаций, когда

те или иные действия, касающиеся ребенка, нельзя совершать без разрешения

второго родителя. Еще один пример, подтверждающий преимущества

пустующей графы – регистрация по месту жительства. Если родители

прописаны по разным адресам, то для постоянной регистрации ребенка по

месту жительства матери не требуется согласие отца и выписка из «папиной»

домовой книги. Безусловно, в законе четко сказано, что прописать ребенка к

матери сотрудники паспортного стола обязаны при наличии свидетельства о

рождении, паспорта матери и ее заявления, но это еще придется доказать.

Особенно тяжело приходится москвичкам. Столица наша, как известно, не

резиновая, поэтому процедура регистрации новорожденного здесь серьезно

осложнена.

И самое главное, нигде в законодательстве не сказано, что врачебное

вмешательство в организм ребенка требует согласия обоих родителей, как

правило, достаточно одного. Но известны случаи, когда при рискованных, но

необходимых ребенку операциях врачи требовали разрешение обоих родителей.

Так что основное преимущество прочерка в графе «отец» – это отсутствие

бюрократических проблем и необходимости каждый раз тратиться на

нотариуса. Однако в таком положении вещей есть один нюанс. Согласно

гражданскому кодексу, дети относятся к наследникам первой очереди, так что

ребенок не сможет унаследовать имущество от фактического отца, если

официально об отцовстве нет никаких записей.

Льготы для матерей-одиночек в соответствии с трудовым кодексом.

Трудовой кодекс предусматривает ряд льгот для матерей-одиночек и

отцов-одиночек.

Во-первых, статья 261 ТК РФ запрещает работодателю увольнять по своей

инициативе мать-одиночку, имеющую ребенка до 14 лет, кроме ряда случаев:

1. ликвидация предприятия либо прекращение деятельности ИП;

2. неоднократное без уважительных причин неисполнение трудовых

обязанностей, наличие дисциплинарного взыскания;

3. однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (прогул, появление на

работе в состоянии опьянения, разглашение охраняемой законом тайны,

хищение, нарушение требований охраны труда, если это повлекло тяжкие

последствия);

4. совершение виновных действий, если это даёт основание для утраты доверия

со стороны работодателя.

Во всех остальных случаях одинокие матери могут быть спокойны: им не

грозит увольнение по сокращению, по несоответствию занимаемой должности

вследствие недостаточной квалификации, в результате смены собственника

имущества организации, прекращения допуска к государственной тайне.

Кроме того, в ТК РФ не сказано конкретно, может ли работодатель

уволить одинокую мать в связи с окончанием действия срочного трудового

договора. В ст. 261 подробно говорится только об особенностях расторжения

срочного трудового договора с беременными. Согласно ст. 79 ТК РФ

работодатель должен письменно предупредить работника о прекращении

трудового договора в связи с истечением срока его действия не позднее, чем за

3 календарных дня до увольнения. Если этого не произошло, значит, работник

считается принятым на работу по бессрочному трудовому договору, и тогда

увольнение будет осуществляться по общим правилам. Исходя из этого, можно

сделать вывод, что по истечении срока трудового договора с одинокой матерью

работодатель должен трудоустроить её.

Во-вторых, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14

лет (как и отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери),

может предоставляться ежегодный дополнительный отпуск без сохранения

заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для

неё время. Этот отпуск по письменному заявлению работницы может быть

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску, либо использован отдельно

полностью, либо по частям. Нельзя переносить этот отпуск на следующий

рабочий год (ст. 263 ТК РФ).

В-третьих, одинокую мать или одинокого отца, воспитывающих детей в

возрасте до 5 лет, без их согласия не могут привлечь к работе в ночное время, к

сверхурочным работам и к работе в выходные и праздничные дни (ст. 259 ТК

РФ). Отказ таких родителей от работы в ночное время не считается нарушением

трудовой дисциплины.

В-четвёртых, для одиноких матерей, имеющих детей до 14-ти лет, по их

желанию может быть установлен неполный рабочий день (ст. 93 ТК РФ).

В-пятых, работодатель не имеет права отказать в приёме на работу или

снизить заработную плату такой матери, по причине наличия у неё детей (ст. 64

ТК РФ). Если же одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет, отказано

в приёме на работу, то работодатель обязан предоставить ей в письменной

форме причину отказа. Юрист может обжаловать данный документ в судебных

органах.

В-шестых, матерям-одиночкам больничный лист по уходу за ребенком

выдаётся на более длительный срок, чем другим матерям, и оплачивается в

размере 80-100% заработка (в зависимости от трудового стажа) с 1-го по 10-й

день, 50% заработка с 11-го по 15-й день. (ст. 183 ТК РФ, Федеральный закон от

29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). В случае если

одинокая мать воспитывает ребенка-инвалида, ей положены четыре

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (письмо ФСС России от

15.09.1994 N 416 ЮШ).

Согласно ст. 17.3 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ субъекты

РФ могут устанавливать повышенные размеры ежемесячных пособий на

ребёнка для матерей-одиночек.

Льготы на жилье матерям одиночкам

Единственный кодекс, который практически не затрагивает проблем

матерей-одиночек – это Жилищный. Таким образом, никаких льгот на

первоочередное улучшение жилищных условий у одиноких матерей

нет. Матери-одиночки обеспечиваются жильем в случае признания семьи

нуждающейся в улучшении жилищных условий на общих основаниях. То есть,

в соответствии с п. 8 статьи 36 Жилищного кодекса жилые помещения

предоставляются в первую очередь одиноким матерям, но только в том случае,

если они нуждаются в улучшении жилищных условий.

Все программы, направленные на улучшение жилищных условий

граждан, распространяются только на тех, кто в установленном законом

порядке признан нуждающимся в улучшении жилищных условий после 1 марта

2005 года, когда вступил в силу новый Жилищный кодекс РФ. Согласно

действующему жилищному кодексу Российской Федерации и нормативным

актам (постановлениям) в каждом субъекте РФ нуждающимися в улучшении

жилищных условий признаются граждане, имеющие обеспеченность жилой

площадью на одного члена семьи менее установленной учетная нормы (кв. м

общей площади на человека), которая устанавливается органом местного

самоуправления.

В Москве размер такой нормы – 10 кв. м. площади жилого помещения для

отдельных квартир и 15 кв. м. для квартир, жилые помещения в которых

предоставлены по решениям уполномоченных органов исполнительной власти

города Москвы разным семьям (установлена ст. 9 Закона г. Москвы от 14 июня

2006 г. №29 "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые

помещения" (с изменениями, внесёнными Законом г. Москвы от 24.09.2008 №

45).

Но мать - одиночка, имеющая 1 и более ребенка, возраст которой не

превышает 35 лет имеет право на участие в рамках подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы

«Жилище» на 2011-2015 годы». В Москве это целевая программа «Молодой

семье - доступное жилье».

Налоговые льготы для матерей-одиночек

Мать-одиночка имеет право на получение удвоенного налогового

вычета расходов на содержание ребенка до достижения им возраста 18 лет, а

также учащегося дневной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента,

курсанта в возрасте до 24 лет. Если у одинокой матери несколько детей, то

такой вычет предоставляется на каждого ребенка. С 1 января 2010 года

удвоенный вычет составляет 2000 рублей на каждого ребенка. Но право на

налоговый вычет в двойном размере теряется у одинокой матери с того месяца,

в котором она вступила в брак (п. 4 ч. 1 ст. 218 НК РФ).

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового Кодекса

налогоплательщикам предоставляется стандартный налоговый вычет в размере

300 рублей за каждый месяц налогового периода на каждого ребенка,

находящегося на обеспечении у налогоплательщиков, являющихся родителями

или супругами родителей, попечителями. Эта льгота действует до месяца, в

котором их доход, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового

периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, установленная

п. 1 ст. 224 настоящего Кодекса) работодателем, предоставляющим данный

стандартный налоговый вычет, превысил 20 000 рублей. Начиная с месяца, в

котором указанный доход превысил 20 000 рублей, налоговый вычет,

предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется.

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, опекунам или попечителям

налоговый вычет предоставляется в двойном размере. Указанный вычет

одиноким родителям прекращает предоставляться в двойном размере с месяца,

следующего за вступлением их в брак.

Так как в Налоговом Кодексе РФ под одиноким родителем понимается

один из родителей, не состоящий в зарегистрированном браке, то одинокая мать

может рассчитывать на двойной вычет только до вступления ее в брак. При

вступлении в брак супруг одинокой матери имеет право на предоставление ему

такого налогового вычета, несмотря на то что он не является отцом ребенка.

Одинокая мать имеет право на получение налогового вычета расходов на

содержание ребенка до достижения им возраста до 18 лет, а также учащегося

дневной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте

до 24 лет. Если у одинокой матери несколько детей, то такой вычет

предоставляется на каждого ребенка.

Льготы матерей-одиночек на детский сад и школу

Дети матерей-одиночек могут пользоваться бесплатным двухразовым

школьным питанием (завтрак и обед).

Есть льготы по оплате за обучение в детских школах искусств

(музыкальных, художественных, спортивных и других), подведомственных

Комитету по культуре Москвы. Размер оплаты обучения для детей матери-

одиночки на 30% ниже обычной оплаты. Льгота распространяется для детей до

18 лет.

Дети одиноких матерей в первую очередь принимаются в дошкольные

образовательные учреждения и на 50 % снижена оплата по содержанию их в

детских дошкольных учреждениях (В соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 01.07.95 № 677 "Об утверждении типового положения о

дошкольном образовательном учреждении").

Льготы для матерей одиночек в 2013 году

Сегодня все больше матерей – одиночек, задаются вопросом о том, какие

они получат льготы в следующем, 2013 году. На этот вопрос, нам поможет

ответить Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам,

имеющим детей», который гласит, что в 2013 году,матери – одиночки имеют

право на следующие льготы:

 при росте стоимости продуктов, мать – одиночка имеет право на

компенсацию повышающейся стоимости продуктов, предназначенных для

ребенка, не достигшего 3х лет,

 если ребенок не достиг 3х летнего возраста, оказывается

натуральная помощь и предоставляются льготы;

 для новорожденных детей, предусмотрены бесплатные комплекты

детского белья;

 детям, которые не достигли 2х лет, имеют право на бесплатное

детские, молочное питание, выдаваемое по рецептам врачей в

специализированных лечебных учреждениях;

 дети, не достигшие полутора лет, не входят в число проживающих в

квартире или доме, когда производятся начисления оплаты за уборку и

последующий вывоз, твердых пищевых отходов;

 дети, не достигшие 3х лет, обеспечиваются бесплатными

медицинскими препаратами;

 дети школьного возраста, обеспечиваются бесплатным двух

разовым питанием в школьной столовой;

 дети матерей – одиночек, получают льготы при оплате за обучение в

школах искусств (художественные, спортивные, музыкальные и пр.), при этом

размер оплаты, должен быть ниже обычной стоимости обучения на 30%.

Имя: Гизо Геннадьевич
Регион: Москва
Вопрос клиента:

Как я могу получить свидетельство о рождении моего сына на территории РФ в г. Москве. Какова процедура и какие необходимы документы?

Ответ юриста развернуть полностью

Согласно ст. 9 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» в случае утраты свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния орган записи актов гражданского состояния, в котором хранится первый экземпляр записи акта гражданского состояния, выдает повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния. В случае, если первый экземпляр записи акта гражданского состояния не сохранился, повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния выдается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором хранится второй экземпляр записи акта гражданского состояния. Повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния выдается: лицу, в отношении которого была составлена запись акта гражданского состояния; родственнику умершего или другому заинтересованному лицу в случае, если лицо, в отношении которого была составлена ранее запись акта гражданского состояния, умерло; родителям (лицам, их заменяющим) или представителю органа опеки и попечительства в случае, если лицо, в отношении которого была составлена запись акта о рождении, не достигло ко дню выдачи повторного свидетельства совершеннолетия; иному лицу в случае представления нотариально удостоверенной доверенности от лица, имеющего в соответствии с настоящей статьей право на получение повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния. Повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния не выдается: родителям (одному из родителей) ребенка, в отношении которого они лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, - свидетельство о рождении ребенка; лицам, расторгнувшим брак, и лицам, брак которых признан недействительным, - свидетельство о заключении брака. По просьбе указанных лиц им выдается документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка или заключения брака. Лицу, обратившемуся в орган записи актов гражданского состояния лично, повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния выдается в день обращения.8 В случае, если лицо обращается в орган записи актов гражданского состояния с запросом в письменной форме, повторное свидетельство высылается по указанному таким лицом адресу. Одновременно с запросом в письменной форме необходимо представить квитанцию об уплате соответствующей государственной пошлины. Согласно ст. 10 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» за государственную регистрацию актов гражданского состояния взимается государственная пошлина, размер и порядок уплаты (освобождения от уплаты) которой определяются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Согласно ст. 333.26 Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 1) за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, - 200 рублей; 2) за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств: при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, - 400 рублей с каждого из супругов; при расторжении брака в судебном порядке - 400 рублей с каждого из супругов; при расторжении брака по заявлению одного из супругов в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, - 200 рублей; 3) за государственную регистрацию установления отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства, - 200 рублей; 4) за государственную регистрацию перемены имени, включающего в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество, включая выдачу свидетельства о перемене имени, - 1 000 рублей; 5) за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, - 400 рублей; 6) за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния - 200 рублей;  7) за выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов - 100 рублей. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статьи 333.27 указанного Кодекса. Вывод: таким образом, гражданин РФ должен обратиться в тот
9. орган загса, где хранится первый экземпляр записи акта. Размер пошлины за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния составляет 200 рублей, а за выдачу физическим лицам справок из архивов органов загса и иных уполномоченных органов - 100 рублей (например, выдача документов, подтверждающих факт государственной регистрации рождения ребенка, лицам, лишенным родительских прав). Если гражданин не имеет возможности обратиться в надлежащий орган загса, то может быть направлен запрос по почте с приложением квитанции об уплате государственной пошлины. Ответ будет направлен по указанному таким лицом адресу, ввиду того, что Вы, супруга и ребенок не являетесь гражданами РФ, нормы законодательства РФ в Вашем случае необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства того государства, на территории которого была произведена актовая запись регистрации о рождении ребенка.

Имя: Владимир Александрович
Регион: Москва
Вопрос клиента:

На основании каких нормативно-правовых актов происходит изменение статуса земель ?

Ответ юриста развернуть полностью

Существует два типа изменения категорий земельных участков: Опираясь на Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 172–ФЗ от 03.12.2004), земля приобретает нужную владельцу категорию разрешенного пользования.
В соответствии со статьями 37 и 38 Градостроительного кодекса РФ и статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№ 191–ФЗ от 29.12.2004) категория участка может быть выбрана только из списка, соответствующего определенному статусу земель.
Необходимо последовательно соблюдать следующие правила: С собственников или арендаторов соседних участков нужно собрать письменные согласия. Если владельцев участка несколько, разрешение должно быть от каждого. Нужно собрать определенную документацию: копию паспорта, декларацию, документы на участок (свидетельство о собственности или договор аренды), кадастровый паспорт, план межевания и заключение экспертизы.
Если имеются строения, то документы, подтверждающие технические данные. Кроме этого, необходимо предоставить план предполагаемых работ на участке в случае перевода, например, разрешение на строительство, выданное управлением архитектуры. Составить юридически обоснованное заявление, которое составляется в свободной форме. Предоставить декларацию. Этот базовый документ, составляется в свободной форме. На его основании выдается право переименовать земельный участок, так как он подтверждает право владельца выбирать статус участка. Форму заявления и декларации можно найти в интернет-ресурсах или составить самостоятельно. С заявлением и собранными документами нужно обратиться к главе администрации, с просьбой о рассмотрении. При личном обращении глава администрации обязана выдать расписку о принятии заявления.
Можно отправить документы и заявление почтой. Это должно быть заказное письмо с уведомлением и описью вложенной документации. После того как документы приняты, должно пройти слушание, в результате которого в течение четырех дней должен прийти положительный ответ или обоснованный отказ.


Причины отказа
Отказ может быть как по достаточно серьезным аргументам, так и по невесомой причине. Причиной может быть неправильно заполненное заявление, неполный список документов или неправильное их оформление. Устранив эти недостатки, заявление можно подать еще раз, с пометкой о том, что оно повторное и список недочетов из прошлого заявления. Также обязательно необходимо указать, как они были исправлены. Более серьезной причиной отказа может служить неправомерные претензии, по мнению коллегиального совета. Тогда их необходимо пересмотреть, постараться найти выход и подать документы вновь, указав новые причины. Но бывают ситуации, когда претензии на изменение участка категорически не соответствуют градостроительным правилам или отказ предельно решительный – тогда его придется принять.
Если ответ будет положительным, нужно дождаться официального акта, подтверждающего право на перерегистрацию. После этого можно продолжить оформление дальнейших документов и провести регистрацию переименованного земельного участка в местном отделении управления кадастра и картографии. При себе необходимо иметь такой же комплект документов, который предоставлялся для получения разрешения, а так же выписку из решения и акт слушаний. Подать заявление можно и на официальном сайте Росреестра. К нему необходимо прикрепить план межевания в формате XML, инженера кадастра, так же нужен образец документа, который подтверждает его полномочия, с электронной подписью. На заявлении так же должна стоять ЭЦП заявителя.

Имя: Нина
Регион: Москва
Вопрос клиента:

Здравствуйте, возможно ли без генетической экспертизы подтвердить отцовство/родство  и что для этого потребуется ?

Ответ юриста развернуть полностью

Генетическая экспертиза (экспертиза днк на отцовство) — подвид судебно-медицинской экспертизы, направленный на обнаружение фактов и их сопоставлений путем исследования биологических материалов. Целью генетической экспертизы по установлению отцовства или материнства является определение вероятных биологических родителей определенного ребенка с помощью исследования ДНК предполагаемых родителей и данного ребенка.
Для каких целей проводят генетическую экспертизу:
С помощью данной экспертизы возможно точно установить, кто является отцом или матерью ребенка, что в дальнейшем позволит узнать, какими заболеваниями или генетическими предрасположенностями второй родитель мог "наградить" Вашего ребенка. Также данный ДНК-тест необходим для установления истинного биологического отца, если таковых на примете несколько. Однако чаще всего судом на генетическую экспертизу по установлению отцовства/материнства лица отправляются для решения спорных проблем с целью взыскания алиментов или отказа от них, а также для установления родства с целью получения наследства или отказа от него.
В тесте могут участвовать несколько предполагаемых родителей и несколько предполагаемых детей.
Для проведения ДНК-теста нет никаких противопоказаний или ограничений, поскольку забор материала является совершенно безболезненной процедурой, а ДНК во всех клетках организма одинакова и в течение жизни не меняется.
В каких случаях необходимо проводить генетическую экспертизу:
при случайной или умышленной подмене детей в роддоме;
при возникновении сомнений в правильности проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения и использовании эмбриона, происходящего от биологической матери;
при разрешении сомнений, касающихся суррогатного и репродуктивного материнства (в случае пренатальной диагностики);
для предоставления в суд доказательства факта отцовства (материнства);
для установления родства с целью получения алиментов или отказа от них;
при необходимости определения истинного отца (если таковой неизвестен);
определение отцовства в случаях, когда мать является гражданкой РФ, а отец – гражданином другой страны, необходимое для переезда матери с ребенком за границу на родину отца;
определение родства с целью получения наследства или отказа от него;
опознание сильно изуродованных трупов в результате природных и техногенных катастроф и террористических актов, останков трупов времен Второй мировой войны.
Согласно статье 49 Семейного кодекса РФ:
«В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка (пункт 4 статьи 48 настоящего Кодекса) происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица».
Генетическая экспертиза по установлению отцовства или материнства отвечает на следующие вопросы:
исключается или не исключается отцовство/материнство данного индивидуума в отношении данного ребенка (плода);
если отцовство/материнство не исключается, то какова вероятность того, что полученный результат не является результатом случайного совпадения индивидуализирующих признаков неродственных лиц.
Наиболее часто при генетической экспертизе (ДНК-тесте) по установлению отцовства или материнства у предполагаемого отца/матери, второго родителя, а также у ребенка берутся следующие образцы: буккальный эпителий (соскоб ватной палочкой с внутренней стороны щеки), кровь из пальца в объеме 0,3-0,5 мл, сухие пятна крови на ватном диске/марле, ногти, волосы с фолликулами ("луковицами"), слюна. В тех случаях, когда по каким-либо причинам не удается получить данные материалы, используют другие объекты биологического происхождения.
Ствол (стержень) волоса содержит незначительное количество ядерной ДНК, но является хорошим источником митохондриальной ДНК (мтДНК). Благодаря тому что мтДНК передается от матери к детям, данный вид ДНК (как и материал, который ее содержит) не может быть применим для определения отцовства. С другой стороны, мтДНК является хорошим материалом для исследования родословной по материнской линии.
В выводах генетической экспертизы указывается вероятность отцовства (материнства) и индекс отцовства (материнства). Уровень доказательности экспертного исследования в случае возможного отцовства (для исследования с участием матери, ребенка и предполагаемого отца) для вероятности отцовства должен быть не ниже 99,90% и индекс отцовства должен быть не ниже 1000. Для дуэта ребенок-предполагаемый отец в случае отсутствия другого родителя уровень доказательности экспертного заключения для вероятности отцовства должен быть не ниже 99,75%, а индекс отцовства должен быть не ниже 400. Максимальная вероятность отцовства составляет 99,998%. Отрицательный результат в любом случае равен 100%. Данные значения показателей регламентируются п. 84.11 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 346н от 12.05.2010 года "Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз".
Взятие образцов тканей для установления отцовства/материнства по требованию суда осуществляется исключительно в присутствии свидетелей согласно следующим законам:
ст. 35 Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации";
п. 84.4 "Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации" (Приказ Минздравсоцразвития РФ №346н от 12.05.2010 г.).
Взятие образцов для установления отцовства/материнства в частном порядке (не для суда) осуществляется либо индивидуально заказчиками, либо в лаборатории.
Нормативно-правовыми документами, определяющими порядок проведения в Российской Федерации молекулярно-генетических экспертиз, являются:
Федеральный закон от 31 мая 2001 года №73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации";
Приказ Минздравсоцразвития РФ №346н от 12.05.2010 года "Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз";
Методические указания Минздрава РФ №98/253 от 19.01.1999 года "Использование индивидуализирующих систем на основе полиморфизма длины амплифицированных фрагментов (ПДАФ) ДНК в судебно-медицинской экспертизе идентификации личности и установления родства";
Методические указания Минздрава РФ №2001/4 от 25.01.2001 "Применение молекулярно-генетической индивидуализирующей системы на основе полиморфизма нуклеотидных последовательностей митохондральной ДНК в судебно-медицинской экспертизе идентификации личности и установления биологического родства";
Семейный кодекс РФ. Глава 10 "Установление происхождения детей".

Имя: Евгений Юрьевич
Регион: Москва
Вопрос клиента:

Есть ли возможность снизить стоимость доплаты за жилое помещение с применением льгот для пенсионеров?

Ответ юриста развернуть полностью

Закрепленное в Конституции РФ право на жилище имеет большое значение, так как оно означает право каждого иметь жилье, иметь гарантированную возможность быть обеспеченным жильем и не опасаться того, что гражданин может быть лишен своего жилища или кто-то проникнет в жилье вопреки воле проживающих в нем лиц. Тем самым, Конституция РФ создала конституционные основы стабильного пользования имеющимся жильем и одновременно возможность получения в порядке улучшения жилищных условий жилье. Конституционное право граждан на жилище означает гарантированную для каждого гражданина РФ возможность быть обеспеченным постоянным жильем. Это право предполагает юридическую возможность стабильного пользования имеющимся у гражданина жилым помещением, его неприкосновенность, недопущение произвольного лишение жилища, а также возможность улучшения жилищных условий путем приобретения другого жилья.
Право на жилище реализуется всеми гражданами самостоятельно, не запрещенными законом способами. Это означает, что государство больше не должно обеспечивать всех своих граждан жильем. Граждане за свой счет или с привлечением государственных субсидий могут покупать, менять, арендовать, строить своими силами или с привлечением подрядных организаций жилья любого качества, в любом количестве. Органы государственной власти и местного самоуправления только ''поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище''. Это – для всех граждан, однако высшим правовым актом государства введено исключение из правил: ''Малоимущим, иным, указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно…'' (ст.40 Конституция РФ). Право на жилище имеет две составные части. Во-первых, право на жилище означает, что государство гарантирует  каждому  гражданину возможность пользоваться тем жилищем, которое у него имеется на данный момент по тем или иным правовым основаниям. В данном случае речь идет об охране государством имеющегося у гражданина субъективного гражданского права на конкретное жилище, об обеспечении его неприкосновенности, недопущении произвольного лишения жилища. Вторая составная часть права на жилища заключается в том, что государство принимает на себя обязанность содействовать тому, чтобы каждый гражданин был обеспечен жильем.
Согласно статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации  жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).
Действующее законодательство разрешает государственным и местным органам изымать принадлежащие гражданам на праве собственности жилые помещения с целью последующего сноса строений и освобождения земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Но при этом закон обязывает компенсировать такое изъятие жилой площади у граждан. Законодатель предусмотрел способы (виды) компенсации, процедуру изъятия жилья и предоставления взамен его равноценного обеспечения.
Закон, в частности, указывает на такое основание освобождения собственниками своих жилых помещений, как новое строительство на данной территории, развитие территорий в соответствии с генеральным планом города и реализацией других программ города.
Органы, принявшие решения об изъятии жилых помещений у их собственников, должны иметь в виду, что такое изъятие допустимо, если невозможно дальнейшее использование земельного участка для новых целей. Например, нельзя построить новую трассу без сноса ряда домов, стоящих вдоль ее прокладки. Обязанность доказывания этого обстоятельства возлагается на соответствующий орган, принявший решение о сносе строений. Правда, мало кто вникает в этот пункт и пытается его оспорить.
Далее, чтобы изъятие жилых помещений у их собственников было признано законным, соответствующие органы, производящие такое изъятие, должны:
- зарегистрировать свое решение в ЕГРП (ч. 3 ст. 32 ЖК РФ);
- письменно уведомить собственников подлежащих изъятию жилых помещений не менее чем за год о предстоящем освобождении ими своих помещений. При этом, исходя из правила ч. 4 ст. 32 ЖК РФ, юридически значимым обстоятельством является факт получения данного уведомления собственниками жилых помещений.
До изъятия жилых помещений их собственникам должно быть предложено взамен другое благоустроенное жилое помещение, куда граждане могут въехать сразу без предварительного проведения необходимых ремонтных работ. То есть предлагаемое жилье должно отвечать всем требованиям, необходимым для проживания. Однако, если собственник не согласен принять предложение о предоставлении ему другого жилого помещения, компенсация изымаемого жилья производится путем выкупа, то есть выплатой денежной суммы. Выкупная цена в этом случае включает рыночную стоимость выкупаемого помещения и убытки, причиненные собственнику от изъятия у него жилья, в том числе и упущенную выгоду.
Вместе с тем в выкупную цену жилого помещения не могут входить затраты, произведенные собственником после вручения ему уведомления об изъятии жилого помещения, значительно удорожающие рыночную стоимость жилья и не являющиеся необходимыми для нормального проживания в них граждан. Иными словами, на практике эта цена не учитывает никаких убытков, стоимости вашего ремонта, минимальна и оспаривать ее сложно
Денежная компенсация собственнику жилья выплачивается в случае, если он вообще отказался принять предложение о предоставлении ему другого жилого помещения взамен изымаемого жилья. В практике бывают случаи, когда собственники отказываются принимать конкретно предложенные им квартиры, ссылаясь на брак в строительных работах или неудобное для них месторасположения нового жилья, хотя в принципе они и согласны поменять сдаваемую ими жилую площадь на новое благоустроенное жилье. В таком случае орган, сделавший предложение собственнику о предоставлении нового жилья, может в судебном порядке заставить собственника освободить свое жилье и переселиться в новое. Но если собственник не согласен поменять свою жилую площадь на новую, ему должна быть выплачена денежная компенсация в размере рыночной стоимости изымаемой жилой площади.
Практика показывает, что если снос производит муниципалитет, то судом вопросы выселения решаются быстро. Поэтому стоит внимательно рассматривать предлагаемые варианты.
При замене жилой площади, когда собственник согласился принять новое жилье, также определяется рыночная стоимость изымаемого и вновь предоставляемого жилья. Это делается для решения вопроса, кто и кому должен производить доплату. Пленум ВС РФ указал, что, если стоимость вновь предоставляемого жилого помещения ниже рыночной стоимости изымаемого жилья, собственнику выплачивается разница между стоимостью прежнего и нового жилого помещения. Когда стоимость предоставляемого жилого помещения выше рыночной стоимости прежнего жилья, по соглашению сторон обязанность по выплате разницы возлагается на собственника. Таково разъяснение Верховного Суда.
На практике — это предоставленная взамен квартиры комната, или несколько комнат в многокомнатной квартире. Правда, есть третий вариант, когда собственник принимает денежную компенсацию за свою жилую площадь.
Собственнику сносимого жилого помещения новое жилье может быть предоставлено в собственность. Вместе с тем не исключена возможность предоставления собственнику с его согласия нового жилого помещения на других условиях, например по договору социального найма или на иных условиях.
Конституционный Суд РФ признал ст. 32 ЖК РФ соответствующей Конституции РФ и не нарушающей права граждан и собственников жилых помещений на обеспечение их жильем.
Как происходит расселение жильцов при сносе жилых домов застройщиками?
Инвесторы и строительные компании, которые по контракту с городскими властями занимаются обновлением жилищного фонда, должны начать расселение жильцов за полгода до сноса зданий.
Жильцы домов, подлежащих сносу, имеют также право на получение материальной компенсации взамен предоставления новых квартир. Такая компенсация может выдаваться при возникающих спорах, когда жильцы не желают переезжать в другой район города и хотят сами купить себе жилье взамен сносимого, если им удобно оставаться жить в данном районе из-за близости работы, больниц, школ и т.д.
Если старое жилье сносит частный застройщик, то ситуация для граждан проще. Особенно, если они собственники земельных участков, на которых расположены их дома. Тогда застройщик должен добиться согласия переселенца. Не секрет, что часто граждане предъявляют в таких случаях завышенные запросы, требуя вместо одного ветхого домишки несколько квартир и т.д. Но практика показывает также и случаи таинственных пожаров в сносимых районах.
О правах собственников и нанимателей.
Собственники, которые приобрели квартиру, подлежащую расселению, путем наследования, дарения, купли-продажи, обмена могут по соглашению сторон обменять ее на новую равной стоимости. Если владелец квартиры не согласен с результатом оценки, он может потребовать привлечения специалистов независимой оценки. При оценке жилья учитывают район, место расположения дома, внутреннее благоустройство. Новая квартира может быть меньше, но в более престижном районе, или больше, но на окраине. Так как она является собственностью, урезать "лишние", "ненормированные" метры никто не в праве. По желанию владельца ему могут выплатить стоимость квартиры без предоставления другого помещения.
Если Ваш дом подлежит сносу, Вам обязаны предоставить равнозначное по площади и качеству благоустроенное помещение в черте города.
Налоговые льготы при покупке квартиры для разных категорий пенсионеров.
Необходимо сказать о том, что налоговые льготы при покупке квартиры имеют две группы пенсионеров – работающие и неработающие. В первом случае ситуация наиболее проста для понимания: если человек работает и получает доход, он должен выплатить с него налог на доходы (НДФЛ). Как и для работающего человека не пенсионного возраста, для данной категории граждан ставка налога составляет 13%. Поскольку имеется возможность получить налоговый вычет по имуществу, каждое физическое лицо, купившее квартиру, может вернуть до 260 000 руб. Работающие пенсионеры не являются исключением, а потому они могут возвратить эту сумму, начиная с года покупки имущества, при условии их официального трудоустройства. Во втором случае пенсионер на заслуженном отдыхе получает государственную пенсию, которая в соответствии с п.2 ст.217 НК РФ не облагается НДФЛ. Это означает, что он не платит налог, а потому (до 2012 г.) не имел права на имущественный вычет. После официального принятия ФЗ №330-ФЗ о поправках в НК РФ изменилось законодательство по этому вопросу, а именно даже неработающий пенсионер имеет абсолютное право получить льготу при покупке недвижимости, только ее порядок представляет собой обратную схему.
Так, человек данной категории граждан может воспользоваться льготой в течение последних трех лет, отсчет которых начинается с момента осуществления приобретения. При этом законодательно установлено, что льгота может быть получена только в том случае, если физическое лицо получало за указанный период какой-либо официальный доход. К примеру, если человек ушел на пенсию 31.12.2013 г. и приобрел жилье в 2014 г., то он может воспользоваться вычетом за 2013 г., 2012 г. и 2011 г. Если работник вышел на пенсию раньше, то есть, например, 31.12.2012 г., то период, за который он получит льготу – 2012 г. и 2011 г.
Подобный порядок получения льготы называется переносом остатка неиспользованной льготы на другие периоды. В случае если пенсионер прекратил получать доход не с начала налогового периода (года), то он имеет право получить льготы именно с этого года. Иными словами, если налогоплательщик вышел на заслуженный отдых в середине 2014 г. и в этот же период купил квартиру, то первым годом использования льготы будет как раз 2014 г.

Механизм получения льготы при покупке квартиры.
Порядок оформления льготы при покупке квартиры в пенсионном возрасте ничем не отличается от не пенсионного, поскольку представляет собой механизм возврата налога, уплаченного в бюджет. При этом человек обязан предоставить в налоговую службу по месту жительства декларацию по установленной форме 3-НДФЛ с указанием всех пунктов, затрагивающих полученные доходы, уплаченный налог и стоимость жилья.
Кроме того, к ней должны прилагаться документы, утверждающие право получения этих льгот, к которым относятся:
заявление по установленной форме;
копия паспорта;
правоустанавливающий пакет документов на квартиру (свидетельство права собственности, договор купли-продажи, расписка в получении денежных средств);
справки о полученных доходах по форме 2-НДФЛ за период использования льготы.
Налоговые органы проверяют в течение трех месяцев предоставленные документы на правильность их составления и оформления, а также право человека на получение льготы. Если все находится в полном порядке, то на расчетный счет налогоплательщика из бюджета перечисляется сумма, указанная в этих декларациях. При этом если налоговики обнаружили какие-либо неточности или отсутствие документов, они делают официальный запрос с предоставлением уточненной декларации или недостающих документов.
Чтобы получить денежные средства, пенсионер должен иметь расчетный счет в каком-либо российском банке, реквизиты которого он указывает в документах. Следует уточнить, что в наличной форме деньги не могут быть получены ни при каких обстоятельствах.
Особенности получения льготы.
Применение льгот для пенсионеров имеет ряд определенных особенностей, которые обязательно нужно учитывать при оформлении документов.
Во-первых, льготы для неработающих пенсионеров предоставляются за три последние года. Если заняться оформлением документов не в год покупки квартиры, а в последующий налоговый период, то можно упустить материальную выгоду. Например, если человек ушел на пенсию 01.01.2014 г. и в этом же году купил жилье, он может получить льготы за 2011 г., 2012 г. и 2013 г., при условии, что он сразу же займется оформлением документов. Если же свое внимание на этот вопрос он обратит только в 2015 г., то сможет получить льготу за 2012 г. и 2013 г., а за 2014 г. не получит, поскольку в этом году не был заработан доход и, соответственно, не уплачен налог.
Во-вторых, если имущество приобреталось в долевую собственность, например, пенсионер и его сын или дочь, то налогоплательщик также имеет безусловное право на получение льготы, соотносимой с тем размером расходов, которые он понес при покупке жилья.
В-третьих, работающий пенсионер, как и налогоплательщик не пенсионного возраста, имеет право получить льготу, как через налоговые органы, так и непосредственно через своего работодателя. При этом если физическое лицо совмещает несколько мест работы, он может получить имущественный вычет по своему желанию у одного или сразу у нескольких налоговых агентов. Сотрудники налоговой самостоятельно определяют порядок работодателей, у которых будет получена льгота. В данном случае работающему пенсионеру необходимо получить в налоговых органах уведомление о том, что ему положена эта льгота или вычет, а затем предоставить его налоговым агентам.
Если пенсионер официально не работает, но имеет другой дополнительный доход, с которого платит НДФЛ по ставке 13% (например, доходы от сдачи недвижимости в аренду, или от продажи имущества), то он вправе воспользоваться имущественным вычетом и вернуть (уменьшить) налоги с этих доходов.
До 2012, если у пенсионера не было дополнительных доходов, вычет он получить не мог. Однако, с 1 января 2012 г. в Налоговый Кодекс был добавлен особый порядок переноса остатка вычета для лиц, получающих пенсии. Теперь, в соответствии с п. 10 ст. 220 Налогового кодекса РФ, пенсионер имеет право перенести остаток имущественного вычета «на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов». Формулировка переноса вычета в Налоговом Кодексе и письмах контролирующих органов довольно сложная и запутанная.  Вне зависимости от того, когда была приобретена квартира, пенсионер может в большинстве случаев получить вычет (вернуть уплаченный налог) за 4 последних календарных года (соответственно, в 2017 году он может вернуть налог за 2016, 2015, 2014 и 2013 годы).
Единственное, важно помнить:
подавать документы на вычет можно не ранее окончания календарного года, в котором была приобретено жилье. Например, если квартира приобретена в 2017 году, то подавать документы на вычет можно только в 2018 году (соответственно, вернуть налог можно будет за 2017-2014 годы);
нельзя получить вычет более чем 4 последних календарных года. Например, в 2017 году ни при каких условиях нельзя вернуть налог за 2012 год ("Перенос имущественного вычета пенсионерами").
если в календарном году у пенсионера не было доходов, то возвращать ему нечего. Например, если пенсионер вышел на пенсию 5 лет назад и с тех пор не работает, то вернуть он ничего не сможет.
Пример: В 2016 году Филатов М.В. вышел на пенсию, а в 2017 году он купил квартиру. Чтобы воспользоваться правом на имущественный вычет, Филатову нужно дождаться конца календарного года, и в 2018 году он сможет подать документы на возврат налога в налоговую инспекцию. Так как в 2017 году Филатов уже был на пенсии (и не получал налогооблагаемого дохода), он сможет получить вычет за 2016 (ту часть года, когда он еще работал), 2015 и 2014 года.
Пример: В 2015 году Киреева Л.Л. купила квартиру. По окончании 2015 и 2016 годов она подавала документы в налоговую инспекцию и получила часть имущественного вычета (вернула уплаченный налог за 2015 и 2016 год). В 2017 году Киреева вышла на пенсию. Соответственно, после выхода на пенсию в 2017 году Киреева может воспользоваться правом на перенос вычета и вернуть уплаченный налог за четыре последних года (2016, 2015, 2014, 2013). Так как за 2016 и 2015 годы вычет она уже получила, то подать документы на вычет она сможет только за 2014 и 2013 годы. Также по окончанию 2017 года (в 2018 году) она сможет вернуть налог за 2017 год (тот период, когда она работала).
Субсидии на жилье военным пенсионерам.
У тех, кто интересуется тем, какие субсидии положены отставным военнослужащим, наиболее пристальное внимание привлекают субсидии на жилье военным пенсионерам. Жилищные выплаты довольно большие: их размер рассчитывается в соответствии со средней стоимостью квадратного метра жилой недвижимости в регионе. Норма для одного– 33 квадратных метра, для двоих–42, для троих и больше – по 18 кв.м. на человека.
Чтобы получить деньги на квартиру в виде сертификата, военному пенсионеру нужно обратиться в территориальное отделение Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны. Тогда он включается в специальный реестр, и ему остается ждать своей очереди.







Имя: Марина Евгеньевна
Регион: Москва
Вопрос клиента:

Доброго времени суток! Поведайте мне, пожалуйста, какие существуют варианты увольнения, и расскажите об их процедуре.

Ответ юриста развернуть полностью

Согласно ст.77 Трудового Кодекса РФ к общим основаниям прекращения трудового договора относят:
1) соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса);
2) истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодекса), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 настоящего Кодекса);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 настоящего Кодекса);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения (статья 75 настоящего Кодекса);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 настоящего Кодекса);
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 настоящего Кодекса);
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть первая статьи 72.1 настоящего Кодекса);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настоящего Кодекса);
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 настоящего Кодекса).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Согласно ст.278 ТК РФ помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, трудовой договор с руководителем организации прекращается по следующим основаниям:
1) в связи с отстранением от должности руководителя организации - должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
2) в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора. Решение о прекращении трудового договора по указанному основанию в отношении руководителя унитарного предприятия принимается уполномоченным собственником унитарного предприятия органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
Увольнение по соглашению сторон
При увольнении по соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон, однако форма соглашения трудовым законодательством не установлена (п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ). Заявление работника об увольнении по соглашению сторон в совокупности с соответствующим приказом подтверждает взаимное волеизъявление сторон на прекращение трудовых отношений.
Трудовое законодательство не содержит требования подписывать отдельное соглашение при увольнении по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Вопрос: Правомерно ли увольнение по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), если работодатель не согласился с некоторыми условиями увольнения, указанными в заявлении работника, и соглашение отдельным документом не оформлялось?
По этому вопросу есть две точки зрения.
Позиция 1. Существует судебная практика, согласно которой увольнение в такой ситуации является неправомерным.
Вывод основан на том, что достижение договоренности о расторжении трудового договора в соответствии со ст. 78 ТК РФ предполагает согласование всех условий увольнения, выдвинутых сторонами (включая выплату работнику денежной компенсации).
Если работник подал заявление, содержащее конкретные условия возможного увольнения, он имеет право полагать, что трудовые отношения будут прекращены именно на таких условиях. Определять условия увольнения по своему усмотрению работодатель не вправе.
Позиция 2. В то же время есть судебное постановление, которым увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ признано правомерным.
Вывод основан на том, что в силу ст. 78 ТК РФ для расторжения трудового договора необходимо достижение договоренности о сроке прекращения трудовых отношений. Обязанность работодателя по выплате работнику денежной компенсации в связи с увольнением по соглашению сторон ст. 178 ТК РФ не предусмотрена.
Более того, ст. 178 ТК РФ не предусматривает выплаты выходного пособия в случае расторжения трудового договора по соглашению сторон. Условия о такой выплате могут иметь место в трудовом договоре, заключенном между работником и работодателем.
Вопрос: Правомерно ли увольнение по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), если нет соответствующего заявления работника и соглашение не оформлено отдельным документом?
Существует судебная практика, из которой следует, что увольнение в этой ситуации является неправомерным.
Суды исходят из следующего. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Волеизъявление сторон на увольнение по соглашению сторон должно быть подтверждено письменными доказательствами. Если таких доказательств нет и при этом отсутствует заявление работника об увольнении по соглашению сторон, договоренность работодателя и работника о расторжении трудового договора нельзя считать достигнутой.
В то же время анализ судебных постановлений кассационной и надзорной инстанций показывает, что нижестоящие суды иногда принимают решения в пользу работодателей в связи с отсутствием прямых возражений работника против увольнения.
Вопрос: Правомерен ли отказ работодателя уволить работника по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), если работник подал соответствующее заявление, работодатель подписал обходной лист, но отдельным документом соглашение не оформлялось?
Есть судебное постановление, которым отказ работодателя от увольнения по соглашению сторон в такой ситуации признан неправомерным.
Вывод основан на том, что п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ форма соглашения о расторжении трудового договора не установлена. Следовательно, договоренность считается достигнутой и при отсутствии отдельного двустороннего документа, если достижение соглашения подтверждается другими доказательствами.
Понуждение работника к увольнению по соглашению сторон, давление со стороны работодателя-основания оспаривания такого соглашения.
О заключении соглашения под давлением могут свидетельствовать представленные в материалах дела больничный лист, справка терапевтического отделения и выписка из амбулаторной карты, согласно которым работник находился на лечении с диагнозом гипертонический криз, а также показания свидетеля из состава бригады скорой помощи, указавшего, что причиной гипертонического криза работника явилась реакция на стресс. Начальник давил на работника, настойчиво требуя подписать документ, попросил подождать с госпитализацией работника, пока тот не подпишет документ.
Увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ может быть признано незаконным, если работник докажет, что при подписании соглашения не имел намерения увольняться.
Например: Работник был вынужден подать заявление об увольнении по соглашению сторон под психологическим давлением работодателя, угрозой уголовного преследования и увольнения по порочащему основанию. Кроме того, из-за кредитных и алиментных обязательств прекращать трудовой договор ему было невыгодно. Представленные работником доказательства свидетельствуют, что он не имел намерения расторгать трудовой договор.
Вопрос: Правомерно ли увольнение по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), если согласованное выходное пособие (денежная компенсация) не было выплачено работнику?
Существуют судебное постановление и статья автора, согласно которым невыплата работнику выходного пособия (денежной компенсации), предусмотренного соглашением о расторжении трудового договора, не влечет признания увольнения незаконным.
Вывод основан на том, что обязанность работодателя по выплате работнику выходного пособия в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон ст. 178 ТК РФ не предусмотрена. Следовательно, нарушение работодателем добровольно принятой на себя обязанности по выплате пособия не может повлечь признание соглашения недействительным.
Увольнение по собственному желанию
Согласно ст. 80 ТК РФ Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
Вопрос: Правомерно ли увольнение работника по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), если отсутствует письменное заявление, подтверждающее его волеизъявление?
Существуют судебная практика и статья автора, согласно которым увольнение в такой ситуации является неправомерным.
Вывод основан на следующем. В соответствии с ч. 1 ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. Процедура увольнения по собственному желанию включает в себя обязательное волеизъявление работника, выраженное в форме письменного заявления.
Вопрос: Правомерно ли увольнение по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), если в заявлении не указана дата увольнения, но действия работника свидетельствуют о его согласии на увольнение до истечения двухнедельного срока предупреждения?
Существует судебная практика, согласно которой увольнение в такой ситуации является правомерным.
Суды исходят из следующего. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении (ч. 2 ст. 80 ТК РФ). Совершение работником таких действий, как ознакомление с приказом об увольнении, получение трудовой книжки, невыход на работу на следующий день после увольнения, свидетельствует о согласии работника на прекращение трудового договора с определенной работодателем даты, несмотря на то что работник не указал в заявлении конкретную дату увольнения.
Согласно ст.84.1. ТК РФ прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
        В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 настоящего Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

Имя: Оксана Николаевна
Регион: Москва
Вопрос клиента:

Подскажите пожалуйста как оформить потребительский кредит при уже действующей ипотеке ?

Ответ юриста развернуть полностью

Согласно ст.3 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом кредитования.
Согласно ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" договор потребительского кредита (займа) состоит из общих условий и индивидуальных условий. Договор потребительского кредита (займа) может содержать элементы других договоров (смешанный договор), если это не противоречит настоящему Федеральному закону.
К условиям договора потребительского кредита (займа), за исключением условий, согласованных кредитором и заемщиком в соответствии с частью 9 настоящей статьи, применяется статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно ст.428 ГК РФ договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.
Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.
Если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства, в случае изменения или расторжения договора судом по требованию присоединившейся к договору стороны договор считается действовавшим в измененной редакции либо соответственно не действовавшим с момента его заключения.
Правила, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, подлежат применению также в случаях, если при заключении договора, не являющегося договором присоединения, условия договора определены одной из сторон, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных возможностей поставлена в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора.
Согласно ст.7 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"  по результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского кредита (займа) кредитор может отказать заемщику в заключении договора потребительского кредита (займа) без объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена обязанность кредитора мотивировать отказ от заключения договора. Информация об отказе от заключения договора потребительского кредита (займа) либо предоставления потребительского кредита (займа) или его части направляется кредитором в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях".
Согласно Комментариям  к Федеральному закону от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях" (постатейный, Антропцева И.О., Батрова Т.А., Молдованов М.М., Томтосов А.А.) Понятие кредитной истории закреплено в ст. 3 комментируемого Закона  - это определенная настоящим Законом информация, которая хранится в бюро кредитных историй.
Состав кредитной истории определяет ст. 4 комментируемого Закона. В зависимости от субъекта, в отношении которого она формируется, кредитная история может состоять из титульной, основной, дополнительной (закрытой) частей, а также включать в себя информационную часть (в отношении субъектов кредитных историй - физических лиц, поручителей).
Основаниям, порядку формирования, хранения и использования кредитных историй посвящены остальные статьи главы 2 комментируемого Закона;
он регулирует связанную с формированием, хранением и использованием кредитных историй деятельность бюро кредитных историй, устанавливает особенности создания, ликвидации и реорганизации бюро кредитных историй, а также принципы их взаимодействия с источниками формирования кредитной истории, заемщиками, органами государственной власти, органами местного самоуправления и Банком России, с организациями, в пользу которых вынесено вступившее в силу и не исполненное в течение 10 дней решение суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи.
Бюро кредитных историй - это специально созданное в целях, предусмотренных комментируемым Законом, юридическое лицо, оказывающее услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг. Вопросам функционирования бюро кредитных историй, их правовому статусу посвящена глава 3 комментируемого Закона.
Механизм правового регулирования отношений, связанных с формированием, хранением и использованием кредитных историй, предусматривает взаимодействие бюро кредитных историй с целым рядом различных субъектов, предоставляющих информацию в бюро кредитных историй, получающих от них информацию, контролирующих их деятельность и др., - специфика взаимоотношений между ними определена в последующих статьях комментируемого Закона.
Важным компонентом основной части кредитной истории может являться индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории, показывающий его кредитоспособность, а следовательно, степень риска при принятии банком и другими учреждениями решения о кредитовании.
Впервые эту практику ввела компания FICO , которая в 1980-е годы разработала стандарт оценки кредитоспособности на основе статистических показателей. Выбор методики расчета кредитного рейтинга относится на усмотрение бюро кредитных историй. Наиболее распространенной для расчета кредитного рейтинга является скоринговая модель FICO score. В соответствии с данной методикой кредитоспособность заемщиков оценивается на основе 5 групп факторов, имеющих различный вес:
- 35% рейтинга дает история платежей, отражающая своевременность выплат, наличие или отсутствие просрочек и т.п.;
- 30% - уровень текущей задолженности клиента в суммарном объеме лимита кредитования. Соответственно, рейтинг может быть улучшен путем погашения долга и снижения коэффициента использования кредита, чему может способствовать и увеличение кредитного лимита либо открытие новой кредитной линии;
- 15% дает продолжительность кредитной истории;
- 10% обеспечивает характеристика ранее выдаваемых кредитов. Положительный эффект в этом случае дает история управления различными типами кредитов (ипотечный, потребительский, автокредит и пр.);
- 10% формируется на основе анализа запросов кредитной истории с целью принятия решений о предоставлении кредита.
На кредитный рейтинг могут влиять и задолженности по иным платежам, а также взыскания по судебным решениям, вынесенным в связи с неисполнением обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи.
По результатам проведенного анализа заемщику присваивается индивидуальный рейтинг в диапазоне от 300 до 850 баллов. Если индивидуальный рейтинг заемщика оказался ниже 650 баллов, ему будет предложен кредит по условиям выше рыночных. Если клиент набрал более 720 баллов, он может рассчитывать на более выгодные условия кредитования.
Ведением базы данных, необходимой для проведения скоринга и расчета индивидуальных кредитных рейтингов в России, занимается Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В феврале 2010 г. было принято решение о запуске второго поколения - FICO Score 2 от НБКИ. При его разработке учитывалось в том числе и поведение заемщиков во время последнего кризиса. Система FICO Score 2 способна конвертировать большие объемы данных кредитных историй в скоринговый балл, который четко определяет уровень вероятности дефолта заемщика. По результатам набранных баллов системой автоматически принимается решение об одобрении или об отказе в выдаче кредита. Система также оценивает не только своевременность погашения заемщиком долга по кредиту, но и текущий объем задолженности и уровень кредитного лимита.
Потребительский кредит имеет смысл брать в том же банке, в котором оформлена ипотека. Для постоянных клиентов с положительной кредитной историей обычно предусмотрены более привлекательные условия, да и проверка будет менее строгой. Если условия в ипотечном банке по кредитам не слишком привлекательные, можно обратиться в банк, который ведет зарплатный проект компании-работодателя.
Даже если есть финансовая возможность оформить потребительский кредит на короткий срок, лучше оформить его на максимальный (с учетом ставки, если ставка до трех лет меньше, чем до пяти лет – то до трех). Это позволит уменьшить платежи и пройти по доходу с учетом имеющегося ипотечного кредита. При желании кредит можно гасить платежами, которые больше, чем предусмотрены по графику, это снизит переплату. Зато в случае возникновения финансовых трудностей, то, что обязательные платежи не так велики, позволит не допустить просрочки.
Наличие ипотечного кредита лучше не скрывать при подаче заявки на крупный потребительский кредит при оформлении заявки в стороннем банке, так как это может послужить поводом для отказа.
Таким образом, наличие действующей ипотеки не помешает получить потребительский кредит, если доходы позволяют обслуживать и то, и другое. В некоторых случаях, клиенты, которые сформировали себе длительную положительную историю за счет ипотечного кредита, становятся самыми желательными (из-за добросовестности и безрисковости) для банков.
Как утверждают сами банковские сотрудники, сам факт ипотечного кредита, сам по себе не выступает запретом к оформлению второго займа.
Главное при этом, чтобы клиент подходил под те требования, которые банк предъявляет к своим заемщикам, и чтобы доход клиента позволял выплачивать платежи одновременно по двум кредитам. Принимая решение о том, выдать кредит клиенту или отказать, в основном банк будет ориентироваться на то, сколько средств останется у клиента после внесения обязательных платежей. Обычно этот показатель не превышает 50% от той суммы, которая является месячным доходом клиента. Какие-то банки при этом учитывают доходы, указанные в справке о доходах, а некоторые – на так называемый «чистый» доход, то есть то, что останется у клиента после всех ваших платежей – за коммунальные услуги, за обучение детей и пр.
Такие ограничения полезны и для самого заемщика – если по какой-то причине размер семейного бюджета уменьшиться, ипотечные платежи все равно будут посильными. Однако стоит учесть, что второй кредит, скорее всего, будет выдан на более жестких условиях, чем, если бы его оформляли как основной. Хотя в некоторых банках если доходы заемщика позволяют и он уже выплачивает этой кредитно-финансовой организации ипотечный заем, при отсутствии каких-либо проблем с выплатами, напротив, предлагают максимально лояльные условия для вторых займов.

Вывод:
Безусловно, если уровень ваших доходов позволяет без особых затруднений обслуживать больше одного займа, вам может быть предоставлен и второй кредит, и даже третий – лишь бы средств хватало. Однако целесообразность такого объемного «личного» кредитного портфеля вы должны оценить для себя сами. От форс-мажорных обстоятельств не застрахован никто, и вполне может быть, что даже при изменении ваших финансовых условий обслуживание одного ипотечного кредита так и оставалось бы безпроблемным, а вот двойная кредитная нагрузка становится уже неразрешимой дилеммой.



Имя: Андрей Владимирович
Регион: Москва
Вопрос клиента:

Объясните пожалуйста о порядке регистрации несовершеннолетнего ребенка по месту его пребывания или месту жительства ?

Ответ юриста развернуть полностью

Согласно ст.1. Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 02.06.2016) "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" в соответствии с Конституцией Российской Федерации и международными актами о правах человека каждый гражданин Российской Федерации имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации.
Ограничение права граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации допускается только на основании закона.
Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и законно находящиеся на ее территории, имеют право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
Согласно ст.5 Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания производится в срок, не превышающий 90 дней со дня прибытия гражданина в жилое помещение. Регистрация по месту пребывания производится без снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства.
Согласно ст.20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.
Согласно ст.21 способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Согласно п.118 Приказа ФМС России от 11.09.2012 N 288 (ред. от 19.01.2015) "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2013 N 27963) регистрация несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, по месту пребывания и по месту жительства отдельно от родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) осуществляется при представлении документов, указанных в пунктах 25 и 26 Регламента, с письменного согласия законных представителей (одного из них).
Согласно п.25 Приказа ФМС России от 11.09.2012 N 288 для регистрации по месту пребывания:
Гражданин представляет лицу, ответственному за прием и передачу в органы регистрационного учета документов, а при его отсутствии - собственнику жилого помещения:
- заявление о регистрации по месту пребывания, подписанное гражданином и собственником (нанимателем) жилого помещения, указанного в заявлении. Подписи заявителя и собственника (нанимателя) жилого помещения заверяются лицом, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется заявителем в целях идентификации получателя государственной услуги);
- документ, являющийся основанием для временного проживания в жилом помещении (договор найма (поднайма), социального найма жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение или заявление лица, предоставившего гражданину жилое помещение для временного проживания). Для регистрации достаточно представления одного из перечисленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 29 Регламента.
При предъявлении договора, заверенного нотариально, данный документ лицом, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов, не заверяется, а подпись собственника (нанимателя) жилого помещения в заявлении не проставляется. Если предъявляется договор в простой письменной форме, подписи собственника (нанимателя) жилого помещения и заявителя заверяются лицом, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов.
Проживающие совместно с нанимателем жилого помещения совершеннолетние пользователи свое согласие на временное проживание гражданина выражают в письменной форме.
При направлении в орган регистрационного учета почтовым отправлением заявления о регистрации по месту пребывания, подписанного заявителем и собственником (нанимателем) жилого помещения, гражданин также представляет копию документа, являющегося основанием для временного проживания гражданина в указанном жилом помещении, заверенную нотариально либо лицом, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов.
При представлении в орган регистрационного учета заявления о регистрации по месту пребывания в форме электронного документа через Единый портал заявитель одновременно подает копии документа, являющегося основанием для временного проживания в заявленном им жилом помещении в электронной форме, за исключением случая, предусмотренного пунктом 29 Регламента.
Для регистрации по месту жительства гражданин представляет лицам, ответственным за регистрацию:
- документ, удостоверяющий личность;
- заявление о регистрации по месту жительства;
- документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение (заявление лица (лиц), предоставившего гражданину жилое помещение, договор, свидетельство о государственной регистрации права (права собственности на жилое помещение), решение суда о признании права пользования жилым помещением либо иной документ или его надлежащим образом заверенная копия, подтверждающие наличие права пользования жилым помещением). Для регистрации достаточно представления одного из перечисленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 30 Регламента.
Заявление, а также иные документы, указанные в пункте 26.1 Регламента, могут быть представлены в орган регистрационного учета в форме электронных документов через Единый портал.
Проживающие совместно с нанимателем жилого помещения совершеннолетние пользователи свое согласие на вселение членов семьи нанимателя жилого помещения и их постоянное проживание выражают в письменной форме.
В случае вселения в жилое помещение граждан, не являющихся членами семьи нанимателя жилого помещения, проживающие совместно с ним совершеннолетние пользователи и наймодатель свое согласие на постоянное проживание указанных граждан выражают в письменной форме.
Заявления о регистрации по месту пребывания и по месту жительства, снятии с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства от имени граждан, не достигших 14-летнего возраста, представляют их законные представители (родители, опекуны).
Граждане считаются снятыми с регистрационного учета по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, по истечении срока пребывания, а в гостиницах, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, медицинских организациях, на туристских базах и в иных подобных им учреждениях - по их выбытию.
Заявление о снятии с регистрационного учета по месту пребывания от гражданина и составление адресного листка убытия не требуется, за исключением случаев, когда зарегистрированные по месту пребывания граждане имеют намерение выбыть с места пребывания до истечения заявленного срока.
При досрочном убытии гражданина из жилого помещения, не являющегося его местом жительства, этот гражданин либо лицо, предоставившее ему жилое помещение для временного проживания, обращается с заявлением в произвольной письменной форме о снятии его с регистрационного учета по месту пребывания с указанием даты убытия (если такая дата известна) либо направляет заявление по почте или в форме электронного документа через Единый портал в орган регистрационного учета, который производил регистрацию этого гражданина по месту пребывания.

Имя: Дмитрий Евгеньевич
Регион: Москва
Вопрос клиента:

Здравствуйте! какие основания и последствия расторжения контракта о прохождении военной службы ?

Ответ юриста развернуть полностью

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О воинской обязанности и военной службе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) регламентирует следующий порядок прохождения военной службы по контракту.

Статья 51. Основания увольнения с военной службы.
п.2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной службы:
а) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
б) в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, войска национальной гвардии Российской Федерации, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы или таможенные органы Российской Федерации и назначением на должности рядового (младшего) или начальствующего состава указанных органов и учреждений;
в) в связи с невыполнением им условий контракта;
г) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска;
д) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное по неосторожности;
е) как не выдержавший испытание;
е.1) в связи с нарушением запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением военной службы, предусмотренных пунктом 7 статьи 10 и статьей 27.1 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;
е.2) в связи с несоответствием требованиям, неисполнением обязанностей, нарушением запретов, несоблюдением ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с прохождением военной службы в органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны;
ж) в связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу;
з) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно;
и) в связи с приобретением военнослужащим, являющимся гражданином, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, гражданства (подданства) иностранного государства;
к) в связи с непрохождением в установленном порядке обязательных химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;
л) в связи с совершением административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с военной службы:
а) в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении него условий контракта;
б) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе (за исключением лиц, указанных в подпункте "г" пункта 1 настоящей статьи);
в) по семейным обстоятельствам:
- в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в местности, в которой военнослужащий проходит военную службу, и при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи;
- в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность;
- в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
- в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца) ребенка;
- в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
г) в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) или избранием (назначением) его членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
д) в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе.

6. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, по заключению аттестационной комиссии может быть уволен с военной службы досрочно по собственному желанию при наличии у него уважительных причин.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 8 (ред. от 28.06.2016) "О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих"  под уважительными причинами понимаются обстоятельства, которые объективно не позволяют военнослужащему в полном объеме выполнять условия заключенного контракта.
      Выделяют несколько причин, которые аттестационные комиссии признавали уважительными для увольнения военнослужащего по соб-ственному желанию. Вот некоторые из них:
•    проживание родителей (семьи) военнослужащего за границей, в странах ближнего или дальнего зарубежья;
•    отсутствие у военнослужащего возможности содер¬жать семью на денежное довольствие, которое он получа¬ет (исходя из прожиточного минимума в данном регионе или исходя из стоимости «потребительской корзины»), при отсутствии у семьи других источников дохода;
•    содержание и воспитание военнослужащим детей малолетнего возраста, которые воспитываются без отца (матери), при условии нелишения второго родителя его прав, но уклонения от выплат алиментных обязательств (при отсутствии оснований к увольнению по семейным основаниям);
•    беременность военнослужащей-женщины в совокуп¬ности с ухудшением ее здоровья (при отсутствии основа¬ний к увольнению по состоянию здоровья);
•    смерть близкого родственника, вследствие которой военнослужащий не может продолжать военную службу и др.
Согласно п.5 ст. 34 Указа Президента РФ от 16.09.1999 N 1237
"Вопросы прохождения военной службы"
военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с военной службы:

а) в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении его условий контракта;
б) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе;
в) по семейным обстоятельствам:
- в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в местности, в которой военнослужащий проходит военную службу, и при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи;
- в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность;
- в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
- в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца);
- в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
г) в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации или избранием (назначением) его членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
д) в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе.

5.1. На военнослужащих при увольнении с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "а", "г" и "д" пункта 5 настоящей статьи, и граждан, уволенных с военной службы по данным основаниям, распространяются права и социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации о статусе военнослужащих для военнослужащих при увольнении с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями и для граждан, уволенных с военной службы по данному основанию.





Выводы:

Таким образом, для того, чтобы расторгнуть контракт о прохождении военной службы без каких-либо неблагоприятны последствий для военнослужащего, необходимо в первую очередь:
1. Подать мотивированный рапорт на имя начальника (командира) воинской части, в составе которой проходит служба, о досрочном прекращении контракта. Подробно изложить в рапорте причины и обстоятельства, по которым продолжение службы по контракту не представляется возможным;
2. Ждать заседания аттестационной комиссии. Военнослужащий должен аргументировать свое решение о прерывании контракта перед аттестационной комиссией;
3. Далее аттестационная комиссия выносит резолюцию о том, что причины, названные для досрочного расторжения контракта, признаны уважительными (неуважительными). Но, прежде, она обязана тщательно и всесторонне проанализировать причины, которые побудили военнослужащего подать рапорт о расторжении контракта по собственному желанию. Поэтому, после рассмотрения всех причин, аттестационная комиссия может признать эти обстоятельства как уважительными, так и наоборот, неуважительными (большое значение будет иметь то, насколько убедительно военнослужащий сможет аргументировать свой рапорт);
4. На основании выводов аттестационной комисси командиром (начальником) части будет принято решение. Независимо от того, какие выводы сделает аттестационная комиссия, окончательная резолюция о досрочном увольнении контрактника с военной службы все-таки выносится командиром (начальником), который наделен правом издавать приказы об увольнении со службы;
5. Командир (начальник) может принять как положительное, так и отрицательное решение о досрочном прекращении военнослужащим контракта. При этом негативное решение командир имеет право принять даже тогда, когда аттестационная комиссия признала причины, приведенные в рапорте, уважительными. Для того чтобы рапорт военнослужащего все же подписали, необходимо привести максимальное количество обстоятельств и причин, не позволяющих качественно исполнять условия контракта со своей стороны. Если будет принято отрицательное решение об увольнении, военнослужащий может обжаловать его в суде, обратившись с исковым заявлением, чтобы доказать тот факт, что приведенные причины являются уважительными.

Имя: Алим Азимович
Регион: Москва
Вопрос клиента:

Расскажите на каком основании осуществляется  порядок въезда и выезда гражданина РФ за пределы территории РФ ?

Ответ юриста развернуть полностью

Согласно Указу Президента РФ от 21.12.1996 N 1752 "Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации" в целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, других прав и свобод граждан Российской Федерации, для осуществления их защиты и покровительства за пределами Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" введен в действие паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт и служебный паспорт, являющиеся основными документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации.
Согласно Федеральному Закону от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.
Гражданин Российской Федерации не может быть ограничен в праве на выезд из Российской Федерации иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Федеральным законом.
Гражданин Российской Федерации не может быть лишен права на въезд в Российскую Федерацию.
Выезд гражданина Российской Федерации из Российской Федерации не влечет для него, его супруга или близких родственников каких-либо ограничений прав, гарантированных законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации.
Порядок пересечения Государственной границы Российской Федерации при осуществлении выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию регулируется Законом Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и настоящим Федеральным законом.
      Граждане Российской Федерации, пребывающие за пределами Российской Федерации, находятся под защитой и покровительством Российской Федерации.
Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации обязаны обеспечивать меры по защите граждан Российской Федерации и оказывать им покровительство в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию граждане Российской Федерации осуществляют по действительным документам, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
Основными документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, признаются:
- паспорт;
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
Основные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, могут содержать электронные носители информации с записанными на них персональными данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные.

Имя: Сергей Дмитриевич
Регион: Москва
Вопрос клиента:

Здравствуйте ! Помогите! Соседи нарушают покой и тишину! Разговаривал с ними..Все бесполезно. Не понимают по человечески. Что мне делать ?

Ответ юриста развернуть полностью

1. Привлечение к административной ответственности
Нарушение тишины и покоя граждан в определенное время в отдельных регионах (в том числе в столице) является административным правонарушением. Так, в г. Москве за такое правонарушение для граждан предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 1000 до 2000 руб. (ст. 3.13 КоАП г. Москвы).
Если соседи нарушают покой и тишину в доме, вызовите полицию. Протокол о нарушении составляет должностное лицо ОВД (п. 2 ч. 1 ст. 2 Закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ; п. 1 ч. 3 ст. 16.5 КоАП г. Москвы).
При этом определить, откуда именно раздается шум, не всегда представляется возможным, а сотрудники полиции в данном случае не вправе входить в жилые помещения помимо воли проживающих в них граждан (ч. 2 ст. 15 Закона N 3-ФЗ). Полагаем, что в такой ситуации вам помогут показания других соседей о нарушителе общественного покоя.
Кроме того, уровень шума в жилых помещениях должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, поэтому административным законодательством РФ предусмотрена ответственность за правонарушения (ст. ст. 6.3, 6.4 КоАП РФ; ст. 23 Закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ):
- в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся, в частности, в нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов. Такое правонарушение влечет предупреждение или штраф для граждан в размере от 100 до 500 руб.;
- санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации в том числе жилых помещений. Такое правонарушение влечет штраф в размере от 500 до 1000 руб.
Для привлечения соседа к административной ответственности потребуется замерить уровень шума.
Чтобы определить уровень шума и сопоставить его уровень с предельно допустимым, необходимо обратиться в аккредитованную организацию (Таблица 3 Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96.2.2.4, утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31.10.1996 N 36).
При выявлении нарушений дело об административном правонарушении рассматривается Роспотребнадзором (ч. 1 ст. 23.13 КоАП РФ; п. 3 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 N 476; п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 322).
2. Привлечение к гражданской ответственности.
Граждане, чей покой и тишина нарушаются действиями соседей, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда, причиненного им нарушителем, а при систематическом нарушении их прав - о выселении такого соседа. При этом следует учитывать, что выселение является крайней мерой ответственности (ст. ст. 151, 293 ГК РФ; ч. 1 ст. 91 ЖК РФ; п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14).
Кроме того, в рамках гражданского судопроизводства можно также потребовать от соседа возместить расходы, связанные с измерением уровня шума (ст. 15 ГК РФ).
Согласно ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Имя: Ольга Сергеевна
Регион: Москва
Вопрос клиента:

Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, как продать комнату в коммунальной квартире без ущемления прав несовершеннолетних детей, являющихся собственниками доли в комнате ?

Ответ юриста развернуть полностью

На основании пункта 3 статьи 60 Семейного кодекса РФ при осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного (статья 37 ГК РФ).
Согласно статье 37 ГК РФ опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать сделки по отчуждению имущества подопечного, сделки, влекущие отказ от принадлежащих подопечному прав, а также любые другие сделки, влекущие уменьшение имущества подопечного.
Однако из Постановления Конституционного Суда РФ N 13-П от 8 июня 2010 года, из содержания абзаца 2 пункта 1 статьи 28, пункта 2 и пункта 3 статьи 37 ГК РФ не вытекает право органов опеки и попечительства произвольно запрещать сделки по отчуждению имущества несовершеннолетних детей, совершаемые их родителями.
Если сособственниками сделок являются несовершеннолетние дети, то в соответствии с п. 2 ст. 37 ГК РФ необходимо брать разрешение органов опеки и попечительства (Федеральный закон N 48-ФЗ от 24 апреля 2008 г. "Об опеке и попечительстве"; п. 14 ст. 6 Закона г. Москвы от 4 июня 1997 г. N 16 "Об организации работы по опеке, попечительству и патронату в г. Москве"; п. 18 ст. 1 Закона г. Москвы от 26 декабря 2007 г. N 51 "О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в г. Москве отдельными полномочиями г. Москвы в сфере опеки") при составлении договоров.
Из системного анализа положений части 1 статьи 28 ГК РФ во взаимосвязи с вышеуказанными нормами гражданского законодательства следует, что императивный запрет на совершение сделки в отношении имущества несовершеннолетнего одним из его родителей отсутствует.
Исходя из принципов равенства прав родителей в отношении детей и верховенства интересов ребенка при управлении его имуществом родителями, а также в целях непосредственной защиты жилищных и имущественных прав несовершеннолетнего выяснение органом опеки и попечительства мнения второго родителя является необходимым. Однако учет мнения второго родителя необходим только наряду с исследованием вопроса о характере производимых в результате сделок изменений условий проживания несовершеннолетнего, а также объема и состава его имущества.
Учитывая вышеизложенное, при совершении сделки по отчуждению жилого дома, в котором проживает или собственником которого является несовершеннолетний, его права не должны быть нарушены. В случае нарушения прав несовершеннолетнего сделка по отчуждению жилого дома может быть признана недействительной. То же правило действует и в отношении земельных участков.
Если несовершеннолетний зарегистрирован в отчуждаемом жилом доме, в определенных случаях после отчуждения недвижимости (даже в случае действительности сделки) за ним может сохраняться право пользования жилым домом.
С целью защиты прав несовершеннолетних, для того чтобы признать вышеуказанные сделки недействительными, необходимо доказать факт нарушения сделкой прав несовершеннолетнего, ухудшение в результате совершения такой сделки его жилищных условий, а также указать нормы права, которые были нарушены сделкой.
Следует учитывать то, что отсутствие согласия органа опеки и попечительства в указанных случаях может являться основанием для признания сделки недействительной только тогда, когда нарушены жилищные права ребенка. Если сделка не нарушает права несовершеннолетнего, такое согласие не требуется.
Несмотря на то что в большинстве случаев суды исходят из приоритета прав несовершеннолетних, наличие пробела в законодательстве является следствием существования неоднозначной судебной практики по таким делам.
Если покупатель по сделке продажи недвижимости докажет, что он добросовестный приобретатель, несовершеннолетние дети вполне могут оказаться без жилья, так как в большинстве случаев именно жилье (жилые помещения) выступает в качестве предмета рассматриваемых договоров. А нотариальное удостоверение договора, как ни парадоксально, именно покупателю облегчает путь к доказыванию своей добросовестности.
Следует отметить также и некоторые трудности практического характера, с которыми столкнулись стороны при оформлении соответствующих договоров. К примеру, удостоверять сделку по продаже недвижимости несовершеннолетнего могут нотариусы только того территориального округа, где находится само недвижимое имущество (ст. 56 Основ законодательства РФ о нотариате), а несовершеннолетний при этом может быть зарегистрирован и проживать в другом месте (округе). Но в нотариальном удостоверении договора по месту жительства ему будет отказано, так как имущество находится на территории другого нотариального округа.

Имя: Ольга Анатольевна
Регион: Москва
Вопрос клиента:

Добрый день! Расскажите пожалуйста, какой перечень льгот, предоставляется ветеранам труда ?

Ответ юриста развернуть полностью

Согласно ст.22 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ  "О ветеранах"  меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Согласно ст.13 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ  "О ветеранах" социальная поддержка ветеранов предусматривает осуществление системы мер, включающей:
1) пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) получение ежемесячной денежной выплаты;
3) предоставление жилых помещений;
4) компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
5) оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи.
При наличии у ветерана права на получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору ветерана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Согласно ст.25 Закона Московской области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ
"О льготном налогообложении в Московской области" в целях настоящего Закона налоговые льготы, предусмотренные настоящей статьей, установлены для лиц, на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
(в ред. Закона Московской области от 12.12.2013 N 153/2013-ОЗ)
В целях настоящей статьи транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно (далее в настоящей статье - транспортные средства), являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Указанные лица освобождаются от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному транспортному средству за налоговый период.
Для лиц, признанных инвалидами III группы в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и лиц, на которых распространяется действие Федерального закона "О ветеранах" (за исключением лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи), ставки транспортного налога уменьшаются на 50 процентов, но не более чем по одному транспортному средству за налоговый период.
При наличии у лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию в соответствии с заявлением налогоплательщика.
Право на применение налоговых льгот, установленных настоящей статьей, наступает с даты присвоения лицу (установления) статуса, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
Льготы, установленные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, предоставляются по заявлению налогоплательщика на основании документа, подтверждающего статус заявителя.
Лицам, являющимся ветеранами труда, после установления (назначения) им трудовой пенсии по старости могут быть в соответствии с региональными нормативными актами предоставлены следующие меры социальной поддержки - возмещение расходов в размере 50% на услуги связи по абонентной плате за телефон и за пользование радио в пределах установленного тарифа указанных услуг


Вопрос-ответ 1 - 15 из 72
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец

Работайте с профессионалами!

Звонки и заявки на консультацию принимаются круглосуточно.

Вы получите четкие и понятные консультации: «без воды» - только суть!
С нашей помощью Вы обойдете сложные «ловушки и капканы» закона.


Имя *
Телефон *
Источник
Статус
Текст сообщения
Введите символы, изображённые на картинке: *